Лекции по Гражданскому праву (2005г.)

Примечание18 лекций
Загрузить архив:
Файл: ref-24691.zip (43kb [zip], Скачиваний: 223) скачать

№1. Основные источники гражданского права.

Под источником гражданского права понимается внешняя форма выражения норм права, регулирующих гражданские правоотношения. Можно выделить следующие источники гражданского права:

- Конституция РФ – содержит ряд норм, регулирующих имущественные отношения, например, статьи, устанавливающие принципы неприкосновенности собственности, свободы предпринимательской деятельности и т.п. Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, т.е. в обоснование своих требований при обращении в суд лицо может ссылаться непосредственно на Конституцию РФ.

- Международные договоры РФ – в соответствии со ст.15 Конституции РФ имеют большую юридическую силу по сравнению с национальным законодательством РФ. Международные договоры применяются к гражданским правоотношениям непосредственно, если только из самого договора не следует необходимость издания для его применения внутригосударственного акта.

- Федеральное гражданское законодательство – включает в себя Гражданский кодекс РФ и принимаемые в соответствии с ним федеральные законы. Гражданское законодательство в соответствии с Конституцией отнесено к ведению РФ, т.е. субъекты РФ и органы местного самоуправления не вправе принимать нормативные акты по вопросам гражданского права. ГК РФ состоит из трех частей, принятых соответственно в 1994, 1996 и 2001г.

- Подзаконные нормативные акты – указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и ведомств, принимаемые в рамках их компетенции.

- Обычаи делового оборота – сложившиеся в силу неоднократного применения в какой-либо сфере предпринимательской деятельности правила поведения, не выраженные прямо ни в нормативном акте, ни в договоре, но не противоречащие им.

Высшие судебные органы (Верховный суд РФ и Высший арбитражный суд РФ) вправе давать обязательные для применения на территории РФ разъяснения по вопросам действующего законодательства. Такие разъяснения содержатся в постановлениях Пленумов ВС и ВАС РФ, а также в Информационных письмах ВАС РФ. Подобные акты источниками гражданского права не являются, но лица вправе обосновывать ими свои требования при обращении в судебные органы.

Федеральные законы по вопросам гражданского права вступают в силу по истечении 10 дней со дня их официального опубликования в Российской газете или Собрании законодательства РФ, если иной порядок вступления в силу не определен в самом законе. По общему правилу гражданские законы обратной силы не имеют за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе.

При обнаружении пробелов в гражданском законодательстве они могут быть ликвидированы путем применения аналогии закона и аналогии права. В случаях, когда имущественные отношения сторон прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям может быть применено гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.


№2. Способы защиты гражданских прав.

Согласно ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Статья 12 ГК перечисляет различные способы защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав. Содержащийся в нем перечень таких способов не является исчерпывающим. По этой причине допустимо использование и других способов защиты прав, однако лишь тогда, когда на этот счет есть прямое указание в законе. Примером может служить статья 152, предусматривающая специальные способы защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц.

Из названных в статье 12 способов защиты трем посвящены специальные статьи. Это 1) признание недействительными актов государственных органов и органов местного самоуправления, 2) самозащита, 3) возмещение убытков.

1) Суду предоставлено право признавать недействительным любой ненормативный акт государственного органа и органа местного самоуправления. При этом нет необходимости в том, чтобы допустимость оспаривания того или иного акта была специально предусмотрена законом. Прямо противоположным образом решается вопрос об оспаривании нормативных актов: оно хотя и допускается в принципе, но только в случаях, когда на этот счет есть прямое указание в законе.

2) В ГК четко обозначены те требования, соблюдение которых необходимо для признания самозащиты правомерной. В число таких требований входят соразмерность избранного способа самозащиты нарушенного права, а также использование самозащиты лишь в пределах действий, необходимых для того, чтобы пресечь нарушение прав. Примером самозащиты может служить удержание, которое также выделено в ГК в качестве одного из способов обеспечения обязательств.

3) В статьях, посвященных возмещению убытков как традиционной формы гражданско-правовой ответственности, заслуживает внимание следующее:

во-первых, закреплено в виде общего правила о полном возмещении причиненных убытков (т.е. реальный ущерб и упущенная выгода). Отступление от этого требования допускается только в случаях, установленных законом или договором;

во-вторых, в составе реального ущерба выделены три элемента. Наряду с а) утратой или повреждением имущества, а также б) компенсацией расходов, которые произвело лицо для восстановления нарушенного права указаны также в) расходы, которые лицо должно произвести по причине нарушения его прав. Это означает необходимость для того, кто нарушил чужое право, возместить потерпевшему не только понесенные последним расходы, но и те, которые ему еще предстоит понести. Так, например, при ненадлежащем исполнении подрядчиком строительных работ с него помимо прочего может быть взыскана сумма, которую заказчик будет вынужден истратить для устранения обнаруженных в работах недостатков;

в-третьих, упущенная выгода включает "неполученные доходы". Однако ГКпредусмотрел, что присуждаемая сумма не должна быть меньше той выгоды, которую получил должник, нарушивший обязательство. Так, если покупатель взыскал с контрагента за недопоставку продукции в виде недополученной из-за отсутствия сырья прибыли 300 тыс. руб., а впоследствии окажется, что поставщик продал недопоставленное им количество сторонней организации, выиграв на разнице в ценах 500 тыс. рублей, то покупатель теперь сможет потребовать от поставщика доплаты ему 200 тыс. рублей.

Остальные способы защиты гражданских прав специально ГК не урегулированы.


№ 3. Понятие и признаки юридического лица.

В статье 48 ГК РФ указано, что юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении либо оперативном управлении обособленное имущество и которая отвечает по всем своим обязательствам этим обособленным имуществом, имеет право от своего имени принимать и осуществлять права и нести обязанности и выступать в качестве истца и ответчика в арбитражном суде. Понятие, в принципе, традиционное, если говорить о признаках юридических лиц.

Имеется всего четыре признака юридических лиц, исходя из определения, данного в Кодексе.

Первый признак - это наличие обособленного имущества. Это имущество должно принадлежать юридическому лицу на праве собственности либо на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления.

Кроме требования о наличии имущества на вещном праве юридическое лицо обязательно должно иметь самостоятельный баланс либо смету: для учреждений - смету, для всех остальных юридических лиц - самостоятельный баланс.

Второй признак юридического лица - это возможность приобретать права и нести обязанности от своего имени. Так, например, филиалы и представительства юридическими лицами не являются. Руководители филиалов и представительств могут выступать от имени юридического лица и только по его доверенности. Естественно, все договоры, обязательства, в которые вступает филиал, порождают права и обязанности для юридического лица.

Права и обязанности юридическое лицо принимает и несет через свои органы - органы юридического лица. Лица, которые действуют от имени юридических лиц, должны действовать добросовестно и разумно. Если они своими действиями причиняют ущерб юридическому лицу и его учредителям, то учредители вправе предъявить требования к таким лицам о возмещении убытков.

Третий признак юридического лица - это ответственность своим имуществом по обязательствам. Общий принцип, изложенный в Гражданском кодексе, заключается в том, что всякое юридическое лицо отвечает по гражданскому обязательству всем своим имуществом. Исключение представляет случай, предусмотренный статьей 56 Гражданского кодекса, где говорится о ситуациях, когда наступает несостоятельность (банкротство) юридического лица в результате указаний других органов, других юридических лиц, которые имеют право давать такие указания и влиять на деятельность юридического лица. В этом случае субсидиарную ответственность несет то лицо, которое давало такого рода указания.

Четвертый признак - это возможность выступать истцом и ответчиком в арбитражном суде.

В ГК РФ дается легальная классификация юридических лиц.

В зависимости от цели создания и деятельности юридического лица они делятся на две категории: коммерческие организации либо некоммерческие организации.

Коммерческие организации - это юридические лица, созданные для занятия предпринимательской деятельностью. Главная цель этих юридических лиц - извлечение прибыли. К коммерческим организациям относятся следующие формы юридических лиц - это унитарные, государственные и муниципальные предприятия, хозяйственные общества ( ООО, АО, ОДО) и товарищества (полное товарищество и товарищество на вере) и производственные кооперативы. Перечень коммерческих организаций, данный в ГК, является исчерпывающим

К некоммерческим организациям Кодекс относит общественные и религиозные организации, потребительские кооперативы, фонды, учреждения и союзы, ассоциации коммерческих и некоммерческих организаций. Некоммерческие организации могут быть созданы и в иных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством РФ (например, в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях» допускается создание некоммерческих партнерств).


№4. Государственная регистрация юридических лиц.

Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако государство в интересах всех участников имущественного оборота контролирует законность их создания. Отсюда — требование обязательной государственной регистрации юридических лиц.

В качестве учредителей юридического лица могут выступать их первоначальные участники (члены) (в хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах) либо собственник их имущества или уполномоченный им орган (при создании унитарных предприятий и учреждений.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 51 ГК). Данная регистрация проводится органами Министерства по налогам и сборам РФ в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Государственная регистрация осуществляется в срок не  более чем пять рабочих днейсо дня представления документов в регистрирующий орган. Перечень документов, необходимых для предоставления, четко определен в законе. Там же указано, в каких случаях необходимо нотариальное удостоверение предоставляемых документов.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица,имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Моментомгосударственнойрегистрации  признается внесение регистрирующим органом соответствующейзаписи  всоответствующий государственный реестр. Именно с этого момента юридическое лицо становится правоспособным, то есть может самостоятельно приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает или направляет заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр.

Государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет налоговый орган о завершении процесса ликвидации юридического лица неранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации юридического лица. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Отказ в государственной регистрации допускается в случае:

а) непредставления определенных законом необходимых для государственной регистрации документов;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

в) если юридическое лицо находится в процессе ликвидации, то с этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации.


№5. Правовое положение коммерческих организаций

Коммерческие организации - это юридические лица, созданные для занятия предпринимательской деятельностью. Главная цель этих юридических лиц - извлечение прибыли и распределение полученной прибыли между участниками. К коммерческим организациям относятся следующие формы юридических лиц - это унитарные, государственные и муниципальные предприятия, хозяйственные общества ( ООО, АО, ОДО), товарищества (полное товарищество и товарищество на вере) и производственные кооперативы. Перечень коммерческих организаций, данный в ГК, является исчерпывающим

По действующему ГК РФ все общества и товарищества, а также производственные кооперативы являются собственниками, причем едиными и единственными собственниками своего имущества как юридические лица. Их участникам (акционерам, участникам в ООО, пайщикам в кооперативе) принадлежат только некоторые имущественные права требования, например, право требования части прибыли по итогам финансового года, право на получение в случае ликвидации коммерческой организации части имущества, оставшейся после расчетов с кредиторами.

Единственными коммерческими организациями, не наделенными правом собственности на закрепленное за ними имущество, являются унитарные предприятия, обладающие либо правом хозяйственного ведения, либо правом оперативного управления (казенные предприятия).

Деятельность коммерческих организаций регламентирована помимо ГК РФ, рядом федеральных законов: ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО», ФЗ «О государственных (муниципальных) унитарных предприятиях», ФЗ «О производственных кооперативах», ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

Товарищества (полное и на вере) и общества (ООО, АО, ОДО) отличаются от иных коммерческих организаций тем, что это юридические лица с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Действующее законодательство исключает участие в товариществах и обществах государственных и муниципальных органов за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе. Товарищества можно охарактеризовать как объединение лиц (граждан - предпринимателей и юридических лиц) а общества как объединение капиталов. Товарищества предполагают непосредственное личное участие товарищей в делах товарищества, общества же не предполагают обязательного участия в ведении дел общества. Единственным учредительным документом в товариществах является учредительный договор. В обществах возможно наличие как только устава (в АО), так и устава и учредительного договора одновременно (ООО). Главная особенность товариществ заключается в том, что в них участники несут дополнительную (субсидиарную) ответственность по долгам самого товарищества при недостаточности его имущества. Именно по этому такая форма коммерческих организация практически не применяется. В обществах же их участники, как правило, не отвечают по обязательствам самого общества и несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов в уставный капитал.

Производственный кооператив – это такая коммерческая организация, которая основана как на объединении имущества участников, так и на объединении личного трудового участия в деятельности кооператива. Участниками кооператива являются, как правило, граждане, не являющиеся предпринимателями. Производственный кооператив создается и действует на основании устава, являющегося единственным учредительным документом. В уставе кооператива обязательно должны быть отражены сведения о размере и порядке внесения паевых взносов членами кооператива, о характере и порядке их трудового участия в его деятельности, о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов, на котором каждый челн имеет один голос, независимо от размера паевого взноса. В крупных кооперативах образуются также наблюдательные советы как органы контроля за деятельностью исполнительных органов. Исполнительными органами кооператива являются правление и его председатель.

Унитарным предприятием является такая коммерческая организация, имущество которой остается неделимой собственностью её учредителя (государства или муниципального образования). Унитарные предприятия существую в двух разновидностях: основанные на праве хозяйственного ведения и основанные на праве оперативного управления (казенные). Различия между ними заключаются прежде всего в объеме правомочий в отношении закрепленного за ними собственником имущества. Все виды унитарных предприятий отвечают по своим обязательствам всем закрепленным за ними имуществом, не будучи при этом собственниками этого имущества. Единственным учредительным документов унитарного предприятия является его устав, утверждаемый собственником. Следует отметить, что унитарные предприятия – единственные из всех коммерческих организаций, кто имеет специальную правоспособность, то есть они могут приобретать права и обязанности, вступать в сделки только в соответствии с уставными целями. Остальные же коммерческие организации ГК наделены общей правоспособностью, то есть имеют возможность приобретать любые права и обязанности.


№6. Правовое положение некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации – это такие юридические лица, которые не имеют в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. И даже в случае получения такими юридическими лицами прибыли, они не имеют права распределять её между учредителями (участниками). Все некоммерческие организации имеют специальную правоспособность и используют имеющееся у них имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. С учетом этих обстоятельств закон в большинстве случаев не предусматривает для этих организаций минимального размера уставного фонда.

Большинство некоммерческих организаций являются собственниками своего имущества (кроме учреждений), а их участники вообще не имеют каких либо имущественных прав в отношении имущества некоммерческой организации. Единственной некоммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ней имущество, является учреждение. Его собственником остается учредитель, а учреждение имеет лишь право оперативного управления.

Некоммерческие организации могут существовать в формах, предусмотренных как в ГК, так и в иных федеральных законах. ГК РФ предусматривает такие формы некоммерческих организаций как: потребительский кооператив, общественная и религиозная организация (объединение), благотворительный и иной фонд, учреждение, ассоциация (союз). Иные законы предусматривают создание таких некоммерческих организаций как: некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация, товарищество собственников жилья и др.

Потребительский кооператив – это организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем объединения ими имущественных взносов. В качестве примеров потребительских кооперативов можно назвать жилищные, гаражные кооперативы, дачные товарищества и т.п.

Товарищество собственников жилья – это такая некоммерческая организация, которая создана гражданами или иными собственниками жилья для совместного использования находящихся в их общей собственности объектов недвижимости, обслуживающих принадлежащие им жилые помещения.

Общественной и религиозной организацией признается объединение граждан, созданное ими на базе общности нематериальных интересов для совместного удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.

Фонд – это не имеющая членства организация, созданная на основе добровольных имущественных взносов учредителей в социально-культурных, благотворительных и иных общественно-полезных целях.

Учреждение – это некоммерческая организация созданная и финансируемая собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций. Учреждение наделяется правом оперативного управления, а его собственник несет субсидиарную ответственность по долгам учреждения при недостаточности у учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов.

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц, созданное ими в целях координации деятельности, а также представления и защиты их интересов.


№7. Правовое положение и управление в обществах с ограниченной ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью характеризуется двумя основными признаками. Во-первых, в нем имеется уставный капитал. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью делится на доли, не обязательно равные, а соответствующие вкладам участников. Необходимо подчеркнуть, что деление уставного капитала на доли не ведет к возникновению отношений долевой собственности. Сам уставный капитал - величина условная. Это денежная оценка совокупности вкладов, которые были первоначально внесены участниками, и доли эти условные. Они важны для того, чтобы определить размер дохода участника, потому что чистый доход будет делиться между ними пропорционально их долям. Они необходимы и для того, чтобы определить размер ликвидационной квоты при ликвидации самого общества, а также для того, чтобы определить "вес" голоса каждого участника в управлении делами общества.

Во-вторых, участники общества, в том числе учредители, никакой ответственности по его долгам не несут, а несут только риск убытков, риск утраты своих вкладов. Ответственности у них нет. Поэтому название "общество с ограниченной ответственностью" не очень точное. В нем нет никакой ответственности участников, а есть только риск убытков для них.

Общество с ограниченной ответственностью может выпускать облигации, привлекая дополнительный капитал. Но оно не может выпускать акции, потому что акции может выпускать только акционерное общество.

Минимальный размер уставного капитала определяется законом «Об ООО» и равен 100 минимальным размерам оплаты труда. Уставный капитал есть на самом деле не стартовый капитал, с которого должны начать работать предприниматели. Его смысл в том, чтобы обеспечить минимальную гарантию удовлетворения возможных требований кредиторов. В уставный капитал должно входить реальное имущество, которое может удовлетворить претензии потенциальных кредиторов. Естественно, что это не обязательно должны быть конкретные материальные вещи. Это могут быть и авторские права, права требования и т.д. Неденежные вклады участников на сумму более 200 минимальных размеров оплаты труда подлежат независимой оценке, утверждаемой единогласным решением общего собрания.

Минимальное количество участников в ООО – 1, максимальное – 50, причем это могут быть не только физические, но и юридические лица.

Общество с ограниченной ответственностью, как правило, имеет двухзвенную структуру управления: общее собрание как высший орган с исключительной компетенцией (ни при каких условиях не передаваемой исполнительному органу) и исполнительный орган (единоличный - генеральный директор, президент и др., либо также и коллегиальный - правление, дирекция и т.п.). Согласно п. 2 ст. 32 Закона «Об ООО» уставом общества может быть предусмотрено образование в нем наблюдательного совета (по традиции называемого у нас также советом директоров) как постоянно действующего органа его участников.

Участники общества вправе: участвовать в управлении его делами; получать информацию о его деятельности, в том числе путем знакомства с бухгалтерскими книгами и иной документацией общества (в отличие от незаконно лишенных этой возможности участников акционерных обществ); принимать участие в распределении прибыли; отчуждать принадлежащую им долю в уставном капитале общества; выходить из числа участников общества; получать ликвидационную квоту (часть имущества или его стоимость, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества при его ликвидации). Они обязаны вносить вклады в имущество общества и не разглашать конфиденциальную информацию о его деятельности.

Особенностью ООО является то, что при продаже одним из участников общества своей доли в уставном капитале остальные участники имеют преимущественное право покупки. То есть, решив продать свою долю, участник должен уведомить об этом остальных участников общества и только в случае их отказа от покупки доли участник может заключить договор купли-продажи доли с третьим лицом. Уставом общества может быть вообще запрещена продажа долей в уставном капитале третьим лицам.

Учредительными документами ООО являются устав и учредительный договор. И только в ООО с одним участником исключается наличие учредительного договора.


№8 Правовое положение и управление в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Деятельность унитарных предприятий регламентирована ГК РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 2002г.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками унитарного предприятия.

Унитарное предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные с этой деятельностью обязанности, то есть наделено специальной правоспособностью.

Унитарное предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы и открывать представительства. Создание дочерних предприятий по новому закону невозможно. Унитарное предприятие может выступить в качестве участника другой коммерческой или некоммерческой организации только с согласия собственника имущества унитарного предприятия. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями осуществляется унитарным предприятием только с согласия собственника его имущества.

Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Учредитель унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не несет ответственности по обязательствам государственного или муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточности имущества государственного или муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Собственник же казенного предприятия (то есть предприятия, основанного на праве оперативного управления) несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия при недостаточности его имущества.

Учредителем унитарного предприятия может выступать Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование. Учредительным документом унитарного предприятия является его устав. Устав унитарного предприятия утверждается уполномоченными государственными органами Российской Федерации, государственными органами субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.

Имущество унитарного предприятия формируется за счет:

-

-

-

При создании унитарное предприятие наделяется уставным фондом, минимальный размер которого определен законом. В казенном предприятии уставный фонд не формируется.

Собственник имущества государственного или муниципального предприятия имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого предприятия.

Государственное или муниципальное предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом. Государственное или муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия.

Движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

Уставом государственного или муниципального предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия.

Казенное же предприятие вправе распоряжаться как движимым, так и недвижимым имуществом только с согласия собственника. Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами.

Руководитель унитарного предприятия назначается на должность и освобождается от должности собственником имущества предприятия. Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных унитарному предприятию, к руководителю унитарного предприятия.


№9. Объекты гражданских прав.

Согласно ст.128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся:

-

-

-

-

Основным объектом гражданских прав выступают вещи, то есть материальные объекты, имеющие экономическую форму товара.

Вещи с точки зрения гражданского права классифицируются по различным основаниям:

1) вещи движимые и недвижимые. К недвижимости ГК РФ относит земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Главное отличие недвижимости от вещей движимых состоит в том, что права на недвижимость и сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Особой разновидностью недвижимости являются имущественные комплексы, такие как предприятие. Предприятие как объект гражданского оборота представляет собой имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, включающий в свой состав наряду с недвижимостью и движимостью (оборудованием, сырьем, инвентарем) имущественные права и обязанности (долги), а также исключительные права на фирменное наименование, товарный знак и т.п.

2)вещи индивидуально определенные и родовые. Индивидуально определенные вещи отличаются конкретными характеристиками, позволяющими отличить их от других подобных вещей (например, автомобиль). Такие вещи являются юридически незаменимыми (в случае гибели или порчи таких вещей от должника можно требовать только возмещения убытков), только их можно истребовать по виндикационному иску (об истребовании имущества от незаконного владельца). Родовые вещи характеризуются числом, весом, мерой (например, 10 тонн стали). Такие вещи являются юридически заменимыми, и они не могут быть истребованы по виндикационному иску.

3)вещи делимые и неделимые. Неделимые вещи характеризуются невозможностью их раздела в натуре без изменения их первоначального назначения. Последствием поступления неделимых вещей в общую собственность двух и более лиц является то, что при разделе общей собственности по соглашению сторон или по решению суда один из сособственников получает неделимую вещь, а остальные сособственники – денежную компенсацию соразмерно их долям в праве собственности.


№10. Представительство и доверенность. Форма доверенности.

Суть представительства состоит в совершении представителем в силу имеющихся у него полномочий действий от имени другого лица - представляемого. Полномочия, о которых идет речь, основываются на доверенности, законе или акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Представители обладают двумя признаками. Они выступают, во-первых, от чужого имени и, во-вторых, в чужом интересе. По этой причине не может быть признано представителем лицо, которое действует хотя и в чужом интересе, но от собственного имени. ГК относит к таким лицам арбитражных управляющих - при банкротстве, душеприказчиков - при наследовании, доверительных управляющих – в договоре доверительного управления имуществом.

ГК предусматривает такую разновидность представительства как коммерческое представительство. Кодекс установил три обязательных условия коммерческого представительства. Во-первых, в такой роли может выступать лишь определенное лицо: тот, кто по роду своей деятельности осуществляет постоянно и самостоятельно представительство от имени предпринимателей при заключении договоров. Во-вторых, обе стороны совершаемой сделки должны своей волей не только уполномочить соответствующее лицо быть их представителем, но и прямо оговорить его специальные полномочия: представительствовать от имени обеих сторон в одной и той же сделке. В-третьих, соответствующие полномочия представителя должны основываться либо на письменном договоре, заключенном им с представляемым, либо по доверенности.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена. Все остальные доверенности подлежат совершению в простой письменной форме, если иное не предусмотрено законом. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.


№11. Сделки. Ничтожные и оспоримые сделки.

Согласно ст.153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки можно подразделить на:

1) односторонние, двусторонние и многосторонние. Для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона (например, выдача доверенности, принятие наследства, объявление конкурса и т.п.). Для совершения двусторонней сделки необходимо волеизъявление двух сторон. Двусторонние сделки являются договорами. Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление более двух сторон (например, подписание учредительного договора при создании ООО). То есть всякий договор является сделкой, но не всякая сделка является договором, поскольку существуют и односторонние сделки.

2) возмездные и безвозмездные сделки Возмездной называется такая сделка, в которой сторона, передающая товар, выполняющая работу или оказывающая услугу, получает от другой стороны встречное предоставление в виде материального или другого блага (купля-продажа). В безвозмездной сделке у обязанность предоставления встречного удовлетворения отсутствует (дарение, беспроцентный заем). Безвозмездные сделки могут совершаться без ограничений в отношениях между гражданами. В отношениях между юридическими лицами возможность совершения безвозмездных сделок в значительной мере ограничена законом (например, прямо запрещено дарение между коммерческими организациями).

Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения требуемой формы. Сделки могут совершаться устно и в письменной форме (простой или нотариальной).

Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают волю словами. Как правило, устно совершаются сделки: - исполняемые при самом их совершении (покупка вещи в магазине);- сделки между гражданами на сумму до 10 минимальных размеров оплаты труда. Указанные сделки могут быть совершены устно, если законом для них прямо не предусмотрена письменная форма.

Письменная форма сделок может быть выражена в виде составления и подписания сторонами единого документа, а также в виде обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной и иной связи. В простой письменной форме должны совершаться сделки:

-

-

-

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (например, договор купли-продажи недвижимости, не оформленный письменно, является недействительным в силу прямого указания закона).

Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

   1) в случаях, указанных в законе;

   2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий:

- содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым актам;

   - каждый участник сделки обладает дееспособностью, необходимой для ее совершения;

   - волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле и совершено в форме, предусмотренной законом.

Невыполнение перечисленных условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом (например, несоблюдение простой письменной формы по общему правилу не влечет недействительности сделки и последствия этого противоречия закону ограничиваются лишением сторон права ссылаться на свидетельские показания в случае возникновения спора между ними).

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает юридических последствий, т.е. не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей (кроме тех, которые связаны с ее недействительностью).

Согласно п. 1 ст. 166 ГК все недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент ее совершения, поэтому судебного решения о признании ее недействительной не требуется. Она не подлежит исполнению. Любые заинтересованные лица вправе ссылаться на ее ничтожность и требовать в судебном порядке применения последствий недействительности. Суд, установив факт совершения ничтожной сделки, констатирует ее недействительность и вправе применить соответствующие последствия по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК). Хотя среди перечисленных в ст. 12 ГК способов защиты гражданских прав отсутствует такой способ, как признание ничтожной сделки недействительной, в постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ указано, что ГК не исключает возможности предъявления исков о признании ничтожной сделки недействительной. Поэтому такие требования могут быть предъявлены в суд в сроки, установленные п. 1 ст. 181 ГК (10 лет), и подлежат рассмотрению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица.

Оспоримая сделка в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом. Срок исковой давности по признанию недействительными оспоримых сделок составляет 1 год.

В ст. ст. 167 - 179 ГК устанавливаются различные правовые последствия частично или полностью исполненных недействительных сделок, причем они дифференцируются в зависимости от оснований недействительности.

Общее правило на этот счет, установленное п. 2 ст. 167 ГК, именуется двусторонней реституцией. Оно предусматривает возвращение сторонами друг другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвращения полученного в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возмещение его стоимости в деньгах.

В качестве последствий некоторых видов недействительных сделок (ст. ст. 169 и 179 ГК) применяется односторонняя реституция, т.е. восстановление в первоначальное состояние лишь невиновной стороны путем возвращения этой стороне исполненного ею по сделке и взыскание в доход государства полученного виновной стороной или причитавшегося этой стороне в возмещение исполненного ею по сделке. Еще один вариант - недопущение реституции, т.е. взыскание в доход государства всего полученного сторонами по сделке и, в случае исполнения сделки не всеми сторонами, причитавшегося к получению.

Кроме основных, закон предусматривает и дополнительные имущественные последствия недействительности сделки, заключающиеся в обязанности виновной стороны возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб (расходы, утрату и повреждение имущества).

Закон устанавливает специальные сроки исковой давности для требований, связанных с недействительностью сделок (ст. 181 ГК). По требованию о применении последствий недействительности сделки он составляет десять лет и начинает течь со дня начала ее исполнения. Для признания оспоримой сделки недействительной и применения соответствующих последствий срок составляет один год и начинает течь со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, предусмотренная п. 1 ст. 179 ГК, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (для остальных видов оспоримых сделок).

Статья 168 ГК устанавливает общее правило о ничтожности сделки, противоречащей закону или иным правовым актам. Ничтожными в силу противоречия закону являются, к примеру, сделки по отчуждению государственными и муниципальными предприятиями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, совершенные вопреки ограничениям, установленным в ст. ст. 295 и 296 ГК. Последствием недействительности сделки является в этих случаях двусторонняя реституция (ст. 167 ГК).

Мнимая и притворная сделки также являются ничтожными. Статья 170 ГК определяет мнимую сделку как сделку, совершенную лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а притворную - как совершенную с целью прикрыть другую сделку.

Под понятие сделок, выходящих за пределы правоспособности юридического лица (ст. 173 ГК), подпадают сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, т.е. за пределами специальной правоспособности, а также сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности. В этих случаях отсутствует такое условие действительности сделки, как необходимая для совершения сделки правоспособность юридического лица. Данные сделки могут быть признаны судом недействительными, если они совершены за пределами правоспособности юридического лица и при этом другая сторона знала или заведомо должна была знать о ее незаконности. Статья 173 ГК предусматривает ограниченный круг лиц, управомоченных на предъявление иска о признании указанных сделок недействительными: само юридическое лицо; его учредитель (участник); государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью юридического лица.

В связи с несоответствием волеизъявления действительной воле стороны может быть признана недействительной сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. Лицом, управомоченным на предъявление иска, является сторона, действовавшая под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК).

Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, или сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (ст. 179 ГК).

Последствиями признания указанных сделок недействительными являются односторонняя реституция, а также возмещение понесенного потерпевшей стороной реального ущерба.


№12. Способы приобретения права собственности.

В главе 14 ГК РФ «Приобретение права собственности» помимо общих характерных оснований приобретения права собственности даны нормы, касающиеся специфических оснований приобретения права собственности.

В настоящее время в Кодексе регулируется вопрос о том, как возникает право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, и применен формальный критерий, согласно которому право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Следует обратить внимание на то, что в этой главе очень широко и специально регулируются вопросы приобретения права собственности на так называемые бесхозяйные вещи. В отношении бесхозяйных недвижимых вещей - домов, земель и т. д. - сохранено существовавшее и ранее в законодательстве положение. Муниципальные органы имеют право поставить на учет эти вещи и по истечении определенного времени, если все же собственник не будет найден, по требованию муниципального органа эти вещи могут быть обращены в муниципальную собственность. Если же муниципалитет никаких мер не будет принимать, то такие вещи в конечном счете могут быть приобретены в силу приобретательной давности теми, кто добросовестно и открыто ими владел.

В отношении движимых вещей, которые брошены собственником, действуют правила, что движимые вещи, брошенные собственником, или вещи, от которых собственник отказался иным образом, могут быть обращены тем, кто ими завладел, в свою собственность в определенном порядке, который указан в Кодексе. Вещи, которые не обладают большой ценностью, могут быть самим фактом завладения этими вещами обращены в собственность лицами, которые их нашли. Установлено специальное правило, касающееся определенных категорий так называемых брошенных вещей. Это лом металла, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых. Независимо от их стоимости действует правило, что если их бросил собственник и ясно, что он от них отказался, то обратить эти иногда значимые материальные ценности имеют право в свою собственность лица, в собственности которых, в законном владении или пользовании которых находится соответствующий земельный участок, водоем.

Что касается приобретательной давности, то согласно ст.234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

Особым образом регламентировано в ГК РФ приобретение права собственности на вещь по договору. Согласно ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. При этом передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.


№13. Основания прекращения права собственности.

Способы прекращения права собственности подразделяются на осуществляемые по воле собственника (например, заключение договора о продаже имущества) и осуществляемые помимо воли собственника. Говоря о прекращении права собственности, хотелось бы обратить внимание на то, что в Кодексе, впервые в нашем законодательстве, дан исчерпывающий перечень оснований принудительного изъятия у собственника имущества, то есть изъятия помимо воли собственника.

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237). Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238). Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в указанные сроки, такое имущество по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (статья 239). В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. Требование об изъятии недвижимого имущества не подлежит удовлетворению, если государственный орган или орган местного самоуправления, обратившийся с этим требованием в суд, не докажет, что использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое имущество.

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241).    В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора - судом. При продаже с публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов.

5) реквизиция (статья 242). В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде.

6) конфискация (статья 243). В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

7) выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда (ст.282). Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, государственный орган, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе земельного участка в суд.

8) изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства (ст.285). Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством, в частности если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки. Если собственник земельного участка письменно уведомит орган, принявший решение об изъятии земельного участка, о своем согласии исполнить это решение, участок подлежит продаже с публичных торгов. Если собственник земельного участка не согласен с решением об изъятии у него участка, орган, принявший решение об изъятии участка, может предъявить требование о продаже участка в суд.

9) прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение (ст.293). Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

10) национализация - обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков.

Кроме того, согласно ст.236 ГК гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество. Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.


№14. Способы защиты права собственности.

Гражданский кодекс регламентирует два основных способа защиты права собственности: виндикационный иск и негаторный иск.

Согласно ст.301 ГК собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Истцом по данному иску может выступать как собственник вещи, так и лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Ответчиком по данному иску может быть незаконный владелец вещи, у которого вещь находится на момент предъявления вещи. Предметом этого иска является истребование вещи, сохранившейся в натуре. Истребованы при этом могут быть только индивидуально определенные вещи, поскольку истец должен доказать свое право собственности или иное законное на истребуемую вещь.

Удовлетворение виндикационного происходит по следующим правилам.

От недобросовестного приобретателя вещи (то есть того, который знал или должен был знать о незаконности своего владения) вещь может быть истребована в любом случае.

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Негаторный иск – иск владеющего вещью собственника о прекращении нарушения права собственности, не связанного с нарушением владения. При этом создается такая ситуация, когда собственник продолжает владеть вещью, но по каким-то причинам не имеет возможности воспользоваться ею. Ответчиком по данному иску выступает нарушитель прав собственника, действующий незаконно. Предметом иска является прекращение нарушения прав собственника. Особенностью этого иска является то, что на него не распространяется действие исковой давности.

Особым иском, используемым для защиты права собственности является требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Арест имущества допускается процессуальными кодексами в качестве меры, обеспечивающей исполнение судебного решения. Собственник, имущество которого ошибочно арестовано, вправе предъявить требование об освобождении этого имущества от ареста к должнику, у которого описано имущество, и одновременно – к кредиторам этого должника, в интересах которых наложен арест.

Довольно распространенными в практике, но не регламентированными в законе являются иски о признании права собственности. Подобный иск можно определить как внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения.

Требование о признании права собственности предъявляется в суд общей юрисдикции либо арбитражный в соответствии с правилами подведомственности согласно общим нормам, установленным процессуальным законодательством. Можно выделить следующие условия предъявления такого иска. Во-первых, это наличие объекта, на который заявляется требование о признании права собственности. Во-вторых, статус вещи, относительно которой идет спор, должен быть неопределенным. В-третьих, условием предъявления иска о признании права собственности является наличие у истца правового интереса в связи с данной вещью. Юридический статус вещи неясен, но заявитель является заинтересованным лицом и инициирует процесс формализации связанных с ней отношений. Отсутствие формальных доказательств права собственности на имущество лишает собственника возможности осуществлять правомочия собственника (главным образом, правомочие распоряжения).

Истцом здесь выступает собственник индивидуально - определенной вещи, как владеющий, так и не владеющей ею (если при этом не ставится вопрос о ее возврате). Его права оспариваются, отрицаются или не признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обязательственных или иных отношениях по поводу спорной вещи.

В качестве ответчика выступает третье лицо как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не признающее за истцом вещного права на имущество.

Предметом иска является лишь констатация факта принадлежности истцу права собственности, иного вещного права на имущество, но не выполнение ответчиком каких-либо конкретных обязанностей. Решением по иску устраняются сомнения в праве, что придает определенность взаимоотношениям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности или иного права на имущество.

Необходимым условием удовлетворения иска о признании права собственности является подтверждение истцом своих прав на имущество. Следовательно, должны быть налицо основания, подтверждающие право собственности. Оно может быть приобретено и, как следствие, признано за собственником только по тем основаниям, которые предусмотрены законодательством.


№15. Вексель в гражданском обороте.

Вексель - ценная бумага. СССР в 1936 г. присоединился к Женевским вексельным конвенциям 1930 г., которые ратифицированы более чем 70 странами.В Российской Федерации в 1997 г. был принят Закон о переводном и простом векселе, который реанимировал Положение ЦИК и СНК РСФСР о переводном и простом векселе 1937 г, действующее на сегодняшний день.

Вексель является ценной бумагой, следовательно, как любая ценная бумага, он удостоверяет имущественное право, которое может быть осуществлено только при предъявлении подлинника этого документа. Простой вексель содержит простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить соответствующую сумму векселедержателю. Содержание переводного векселя составляет предложение векселедателя плательщику оплатить вексель предъявившему его векселедержателю. Прямыми должниками в вексельном обязательстве являются векселедатель по простому векселю и плательщик (акцептант) в переводном векселе.

Обязательство оплатить по векселю прекращается исключительно исполнением, т.е. моментом уплаты обязанным лицом суммы, указанной в векселе.

Вексель является строго формальным документом. Вексельное законодательство содержит исчерпывающий перечень вексельных реквизитов: наименование «вексель», простое и ничем не обусловленное предложение (обязательство) оплатить определенную сумму; наименование плательщика; срок платежа; место платежа; наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен, дата и место составления векселя, подпись векселедателя. Отсутствие какого-либо из обязательных реквизитов влечет недействительность векселя.

Передача векселей. Оборотоспособность является свойством векселя. С переходом права собственности на вексель как ценную бумагу передается право, закрепленное в векселе. Наиболее сложен порядок передачи именных векселей, которые можно переуступить только в обычном гражданско-правовом порядке, установленном для уступки требования, т.е. путем заключения соглашения между новым и предыдущим владельцами векселя. Любой ордерный вексель может быть передан посредством индоссамента - передаточной надписи. Передача векселя означает, что право на указанную в векселе сумму переходит от одного лица — индоссанта к другому - векселедержателю. Индоссамент может быть именным и бланковым. Именной индоссамент содержит точное наименование лица, в пользу которого индоссируется вексель, и подпись индоссанта. Бланковый индоссамент состоит из одной только подписи индоссанта. Всякий держатель векселя с бланковым индоссаментом является законным векселеполучателем.

Индоссамент совершается путем надписи на самом векселе или на добавочном листе. Число индоссаментов не ограничено. Индоссамент отличается от обычной гражданско-правовой уступки права требования. В случае уступки права требования тот, кто уступает, отвечает перед новым правообладателем только за недействительность переданного ему требования, но не за его неисполнение. Индоссант же несет ответственность за оплату векселя.

Вексельная гарантия. Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы посредством аваля - гарантии по вексельному обязательству. Надпись об авале делается на лицевой стороне векселя или на добавочном листе. Аваль выражается словами «считать за аваль» или иной равнозначной формулой и подписывается авалистом. Для аваля достаточно одной лишь подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне векселя. Может быть указано, за кого дана вексельная гарантия. В противном случае аваль считается выданным за векселедателя. Авалист, оплативший вексель, приобретает право предъявить регрессный иск к лицу, за которое поручился, и ко всем лицам, которые в силу вексельного обязательства обязаны перед лицом, за которое выдан аваль. Аваль является специфическим инструментом вексельного законодательства. Положения о поручительстве, предусмотренные ГК, к авалю не применимы.

Акцепт векселя. Наличие простого векселя говорит о том, что плательщиком по нему является векселедатель. При переводном векселе плательщиком выступает иное третье лицо. В этом случае вексельное законодательство предусматривает, что векселедатель может потребовать предварительного предъявления векселя плательщику с тем, чтобы тот выразил свое согласие (акцепт) на оплату векселя либо отказался от акцепта (п. 21 Положения о переводном и простом векселе). Акцепт векселя означает, что акцептант выразил согласие оплатить переводной вексель в установленный срок. В случае последующего неплатежа векселедержатель, даже если он является векселедателем, может потребовать от акцептанта в исковом порядке оплатить переводной вексель.

Обязанность предъявления векселедержателем векселя к акцепту может иметь место с назначением либо без назначения определенного срока (п. 22 Положения о переводном и простом векселе). Существуют обязательные сроки предъявления векселя к акцепту. Простой или переводной вексель сроком «по предъявлении» должен быть предъявлен к акцепту в течение одного года со дня его выдачи. Этот срок может быть сокращен или увеличен векселедателем.

Акцепт должен быть простым и ничем не обусловленным, но может быть ограничен частью суммы. Всякое иное изменение по сравнению с содержанием векселя равносильно отказу в акцепте. Ответственность акцептанта определяется содержанием акцепта.

Протест векселя. В тех случаях, когда платеж по векселю не был совершен, при наступлении срока платежа векселедержатель может предъявить иск к индоссантам, векселедателю и другим обязанным лицам. Защита прав, вытекающих из векселя, требует выполнения обязательной досудебной процедуры - протеста. Протестом является удостоверение в установленном порядке отказа в акцепте или платеже по векселю.

Протест совершается путем предъявления векселедержателем или его уполномоченным неоплаченного векселя в нотариальную контору по месту нахождения плательщика, а для векселя, подлежащего оплате у третьего лица, - по месту нахождения этого лица. Совершение протеста векселей в неакцепте и недатировании акцепта требует предъявления векселя в нотариальную контору по месту нахождения плательщика. Вексель должен быть предъявлен в нотариальную контору для совершения протеста в неплатеже на следующий день после истечения срока платежа по векселю, но не позднее 12 часов следующего дня.

Протест в неакцепте должен быть совершен в те же сроки, которые установлены для предъявления к акцепту. Если первое предъявление имело место в последний день срока, то протест имеет юридическую силу, если он совершен до 12 часов следующего дня.

Все лица, выдавшие, акцептовавшие либо индоссировавшие вексель, а также поставившие на нем аваль, несут солидарную ответственность перед векселедержателем.

Векселедержателю предоставлено право предъявить иск к каждому из этих лиц в любой последовательности либо ко всем вместе. Каждый из них, кто подписал вексель и оплатил его, имеет право регресса ко всем остальным. Предъявление иска к кому-либо из обязанных лиц не препятствует предъявлению исков к другим лицам независимо от порядка, в котором они дали свои обязательства.

Вексельное законодательство в соответствии с Единообразным законом о переводном и простом векселе устанавливает различные сроки вексельной давности для различных лиц. Векселедержатель вправе предъявить иск к акцептанту переводного векселя в течение трех лет с момента возникновения права на иск. Для предъявления иска к векселедателю установлен годичный срок со дня протеста или со дня срока платежа. Индоссанты друг к другу и к векселедателю могут предъявить иск в течение шести месяцев со дня оплаты векселя индоссантом или со дня предъявления к нему иска.


№16. Правовое положение акционерных обществ.

В соответствии со ст.96 ГК РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Следует отметить главное принципиальное отличие акционерного общества от общества с ограниченной ответственностью. Оно заключается в том, что при выходе из акционерного общества акционер, в отличие от участника общества с ограниченной ответственностью, не вправе ничего требовать от общества. Ибо сам выход здесь по общему правилу можно осуществить лишь путем продажи или иной передачи другому лицу принадлежавших акционеру акций, то есть в форме замены одного акционера на другого. Даже если все или большинство акционеров захотят покинуть свое общество, сделать это они смогут лишь указанным путем.

Существуют два вида акционерных обществ – закрытые (ЗАО) и открытые (ОАО).Следует также иметь в виду, что указанные общества являются разновидностями одной и той же общей организационно-правовой формы. Их различия состоят лишь в том, что закрытое общество, во-первых, не вправе проводить открытую подписку на акции (тогда как открытое общество по общему правилу может использовать как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции); во-вторых, акционеры закрытого общества имеют право преимущественной покупки акций у выходящих из общества акционеров (ст. 97 ГК, ст. 7 Закона об акционерных обществах). Поэтому общие положения об акционерных обществах распространяются как на открытые, так и на закрытые общества.

   Число акционеров в открытом обществе не ограничено (но может составлять и менее 50 участников, и даже быть равным одному в "обществе одного лица" ( абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК, абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона об акционерных обществах), тогда как в закрытом обществе оно не может превышать 50.

В связи с тем, что все акции акционерных обществ объявлены именными (п. 2 ст. 25 Закона об акционерных обществах), необходим реестр их владельцев. Надобность в таком реестре возрастает в связи с тем, что подавляющее большинство акционерных обществ, как открытых, так и закрытых, в действительности не осуществляли эмиссию акций в бумажной форме. Надо признать, что в этих случаях акций как ценных бумаг просто не существует, а имеется та или иная форма учета прав акционеров (в том числе "бездокументарная" - в виде записей в компьютере, являющаяся в соответствии со ст. 149 ГК не "ценной бумагой", а способом фиксации прав).

Соответственно отчуждение (передача) прав акционеров происходит в этом случае не путем "купли-продажи ценных бумаг" (ибо их не существует, а "запись" не может быть объектом купли-продажи), а путем уступки прав (цессии), по нормам обязательственного права.

Передача акционерами своих прав (обычно выраженных в "безбумажной форме" или с помощью "сертификата акций") должна фиксироваться в реестре акционеров. При этом регистрируются не "сделки по купле-продаже" акций (ибо обязательной их регистрации не требуется), а изменение состава акционеров, что необходимо при сохранении именного характера акций. Эти функции осуществляет лицо, ведущее реестр, в том числе само акционерное общество (имеющее менее 500 акционеров-владельцев обыкновенных акций - п. 3 ст. 44 Закона об акционерных обществах). В этом случае никакой специальной лицензии на такую деятельность не требуется, ибо речь идет не о "специализированном реестре", а о самом обществе.

Высшим органом управления в обществе является общее собрание акционеров. Кроме того в акционерном обществе создается единоличны или коллегиальный исполнительный орган, а в обществе с числом акционеров более 50 – создается дополнительно контролирующий орган, который именуется наблюдательный совет или совет директоров.


№17. Гражданско-правовые обязательства.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора (договорные), вследствие причинения вреда (внедоговорные) и из иных оснований.

Сторонами обязательства являются должник (обязанное лицо) и кредитор (управомоченное лицо). В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено правовыми актами и условиями обязательства.

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из правовых актов, условий обязательства или существа обязательства.

Досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из существа обязательства.

Если место исполнения не определено правовыми актами или договором, исполнение должно быть произведено:

-

-

-

-

-

Денежные обязательства должны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.

Исполнение обязательств может обеспечиваться при помощи таких инструментов, как залог, поручительство, банковская гарантия, неустойка, задаток, удержание и иными способами.

Прекращаются обязательства, прежде всего, надлежащим исполнением. Иными основаниями прекращения обязательств являются:

-

-

-

-

-

-


№18. Гражданско-правовой договор.

Согласно ст.420 ГК РФ договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении либо прекращении гражданских прав и обязанностей. В договорах применяются правила о двусторонних сделках. Содержание договора - это конкретные правовые обязанности сторон.

Основным принципом, закрепленным в предпринимательской деятельности, является принцип свободы договора. Свобода договора выражается в трех основных положениях.

Во-первых, стороны сами определяют, вступать ли им в договор или нет и с кем из партнеров вступать, то есть выбор контрагента договора и решение вопроса о вступлении в договорные отношения, по Кодексу, - это выбор самих сторон. Это правило подкрепляется одним исключением: возможностью к понуждению заключения договора (об этом говорится в статье 421), но она допускается только в случаях, установленных законом, либо добровольно принятым на себя обязательством одной или двумя сторонами - контрагентами в договоре.

Во-вторых, стороны сами выбирают, какой договор будет опосредовать их отношения. Причем они могут выбрать не обязательно договор, предусмотренный законом, но и такой, который в законах вообще не упоминается, однако будет оптимально регулировать их отношения. Главное, чтобы этот договор не противоречил закону. Есть еще один вариант: стороны могут сформулировать, оформить свои взаимоотношения смешанным договором, то есть таким, который включает в себя условия, являющиеся элементами разных видов, предусмотренных законодательством. Здесь важен принцип, что к подобного рода договорам будут применяться нормы соответствующих договоров, элементы которых включены в условия договора.

В-третьих, стороны сами определяют условия договора по своему усмотрению. Но есть исключение. Которое говорит о том, что стороны обязаны руководствоваться обязательными (императивными) нормами закона, действующими в момент заключения договора.

Возмездный договор - это по сути договор, который порождает сложное обязательство, в силу которого каждая из сторон является одновременно и должником, и кредитором: в отношении того, что одна сторона должна сделать для другой, она является должником, в отношении же того, что она вправе потребовать от другой стороны, она является кредитором. Как правило, гражданско-правовые договоры в подавляющем большинстве являются возмездными. ГК закрепляет презумпцию возмездности гражданско-правовых договоров

Кодекс включает в себя два специальных типа договоров, ранее нам не известных: публичный договор и договор присоединения.

О публичном договоре - статья 426. Исходя из определения публичного договора, которое содержится в пункте 1, мы можем установить, что в качестве такого договора может быть признан договор, одним из контрагентов которого является коммерческая организация при условии, что договор предусматривает ее обязанности, которые эта организация по характеру ее деятельности должна выполнять в отношении каждого, кто к ней обратится. Например, договоры организации в отношении граждан на гостиничное обслуживание, медицинское обслуживание, розничную куплю-продажу и так далее - все это публичные договоры. Последствиями признания договора публичным является то, организация как субъект публичного договора не вправе необоснованно уклоняться от заключения договора; такая организация не вправе оказывать предпочтение в заключении договоров какому-либо из обратившихся к ней потребителей; основные условия договора должны быть одинаковыми для всех потребителей.

Статья 428 - "Договор присоединения". Это второй новый тип договоров, предусмотренный ГК. Договор может быть определен как договор присоединения, в зависимости от способа заключения договора, от того, вырабатывают ли стороны условия договора либо берут готовые стандарты и присоединяются к ним, от того, имелась ли у сторон принципиальная возможность заключить договор в обычном порядке.

Порядок заключения договоров регламентирован главой 28 ГК РФ.

Договор считается заключенным, если сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Согласно ст432 ГК РФ существенными условиями договора являются: во-первых, условие о предмете договора; во-вторых, условия, которые названы в законе в качестве существенных для договоров данного вида (например, в ГК для договора поставки существенным условием названы сроки поставки); в-третьих, условия, относительно которых по мнению сторон должно быть достигнуто соглашение, хотя бы они и были названы как существенные в законе.

Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту (т.е. предложение заключить договор), ее акцепта (т.е. полного и безоговорочного согласия с офертой), если законом не установлено иное.

Что касается формы договора, то договоры между юридическими лицами заключаются в письменной форме, т.е. когда стороны подписывают единый документ. В статье 434 есть изъятие для письменных договоров. Допускается обмен письмами, телеграммами и т.п., можно обмениваться информацией о заключении договоров посредством электронной либо иной связи. Главное - чтобы можно было достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Что касается оферты и акцепта, то оферта должна отвечать двум основным требованиям: 1) очевидно, должна быть выражена воля вступить в договорные отношения, 2) оферта должна содержать существенные условия договора. Молчание не является акцептом - это общее правило. Ответ на оферту может считаться акцептом, если такое ответ полный и безоговорочный. Акцепт на иных условиях, чем оферта, считается встречной офертой.

Помимо общего порядка заключения договоров кодексом предусмотрены специальные случаи, а именно:

-

-

В статье 450 приведены два основания для изменения или расторжения договора по решению суда, поскольку общим правилом является изменение или расторжение договора исключительно по соглашению сторон. 1) Решением суда можно расторгнуть договор, в случае, если будет доказано, что другая сторона допустила существенное нарушение условий договора. 2) Решением суда договор может быть расторгнут при существенном изменении