Множество преступлений в современном уголовном праве

Загрузить архив:
Файл: vdv-0735.zip (46kb [zip], Скачиваний: 34) скачать

ТАВРИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА  УГОЛОВНОГО ПРАВА

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

ТЕМА: МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

                                                                             Симферополь - 1997 г.

Тема: МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ                                                 

ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                    3

ГЛАВА I.Общая характеристика понятия множественности                5

                                            преступлений

                   1.Понятие множественности преступлений

                      2.Формы проявления множественности преступлений

ГЛАВА II. Формы множественности преступлений                                15

                     1. Повторность преступлений

                          1.1 Неоднократность преступлений

                          1.2Систематичность преступлений

                          1.3 Совершение преступлений в виде промысла

                          1.4Реальная совокупность преступлений

                      2. Идеальная совокупность преступлени                                                 35

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                          49

СПИСОК ИЗУЧЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                              50

  

В В Е Д Е Н И Е

Судебно-следственным органам нередко приходитсясталкиваться с такими фактами, когда в поведении виновного обнаруживаются признаки двух и более преступных деяний. В зависимости от характера этих преступных деяний существенно меняется уголовно-правовая оценка поведения субъекта. Так, в одних случаях всё содеянное необходимо квалифицировать по нескольким уголовно-правовым нормам (например, при совокупности преступлений),в других - всё совершенное охватывается лишь одной нормой ( например, при повторности).  В ряде случаев меняютсяи порядокназначения наказания, его тяжесть и порядок отбытия. Очевидно,что в интересах соблюдения законности  необходим единообразный подход к решению этих вопросов. Поскольку во всехэтих случаяхречь идет о сходных моментах, а именно о совершении одним лицом нескольких преступлений, все эти вопросы необходимо рассматривать в комплексе1 .В этом плане несомненно важным, актуальными практически значимым для наукиуголовного права и судебно-следственной практикиявляется исследование проблемы множественности преступных деянийпо уголовному законодательству.Это обуславливается тем, что деятельностьправоохранительных органов , направленная на сокращение преступности невозможна без постоянной борьбысо случаямисовершения  одними и теми же лицами множества преступлений, без ликвидации причин и условий, способствующих повторению преступлений2.

В области теоретической разработки  проблемы множественности преступлений  уголовноправовая наука сделала большой шаг вперед уже начиная с 60-х годов, когда появились работы таких известных ученых как Кафаров Т.М., Кудрявцев В.Н., Малков В.П., Яковлев А.М. и другие.

При множественности преступлений в поведении одного человекаиной, нежели при совершении им только одного преступного акта, должна быть оценка  характера общественной опасности поведения субъекта и его личности, иной должна быть юридическаяквалификация содеяного и, наконец, существенными особенностями должно характеризоватьсяназначение  наказания ( его тяжесть, порядок определения и отбытия и т.д. ).

Между тем следует подчеркнуть, что проблема множественностипреступлений  и отграничениеот нее единичных преступлений всё ещё нуждается в дальнейшем изучении и разработке. Пока что многие её вопросы в теории и на практике решаютсяразноречиво, что не способствует единообразному применению уголовного закона1 .

В завершение хотелось бы отметить, что проблема множественности не решена ни в УК Украины, нив УК России. Поэтому представляется необходимым законодателям обоих  государствввести всвои уголовные кодексыпонятие множественностипреступлений, определениееё форм и разновидностей и пограничных с ней единичныхпреступлений.

ГЛАВА1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Понятие множестенности преступлений

Преступление всегда причиняет тот или иной вред общественным отношениями вызывает негативную оценку со стороны общества и государства. Ещё более  отрицательную реакцию вызывают  случаисовершения лицом не одного, а нескольких преступлений. При совершении лицом нескольких преступлений, как правило,причиняется больший моральный, физический или материальный вред обществулибо отдельным гражданам, виновный обнаруживает устойчивое отрицательное отношение к интересам государства, обществаи отдельных граждан.Многократная  преступная деятельностьодного и того же лицаотрицательно влияет на неустойчивых в моральном отношении граждан, особенно на молодежь, порождая иллюзии о возможности жить за счет общества, совершать преступления безнаказанно.

Случаи совершения одним и тем же лицом нескольких преступленийнередкое явление в судебной практике. Установлениетого факта,что лицо одновременно илипоследовательносовершило несколькопреступлений порождает перед следственно-судебными органами определенные правовые вопросы, связанныес отграничением отдельного ( единичного) преступления от нескольких, квалификацией содеянного и назначением наказания, правовыми последствиями осуждения за множество преступлений,порядком производства по уголовному делу о несколькихпреступных деяниях, выяснением причин и условий, способствовавших совершению множественности преступных деяний и др. Эти и ряд других вопросовохватываются проблемой множественности преступлений по уголовному праву.

Множественность преступлений характеризуется, как правило,  умышленной преступной  деятельностью. Это обуславливает  правовую оценку  множественностипреступлений как формы преступной деятельности представляющей  повышенную общественную опасность.

В действующем уголовном законодательстве не содержится понятия “множественности преступлений”. Понятие множественности преступлений разрабатывается наукой уголовного права, но единообразного подхода к трактовке этого понятия пока нет1 . Так, по мнению А.М. Яковлева, “понятие множественности преступлений находит своё конкретное воплощение в понятиях повторности, рецидиваи совокупности преступлений”2. В этом высказывании характеризуются по существу, лишь формы проявления множественности преступных деяний, но не раскрываются существенные признаки этого уголовно-правового понятия, его содержание и объём 1 .

П.С. Дагель множественность преступлений характеризовалкак случаи совершения одним лицом двух либо нескольких преступлений2.Этот же признак выделяли в определении множественностиЮ.Мельникова и Н.Алиев3.  Однако характеристика рассматриваемого понятия будет неточной и неполной, если при этом ограничиться указанием этого признака. Дело в том,что не каждый случай фактическогосовершения  лицом двух и более преступных деяний охватывается уголовно-правовым понятием множественности преступлений4 . Поэтомув определении понятиямножественности преступлений, помимо указанного названными признака, должны найти отражение  также и другие существенные признаки, позволяющие наиболее правильно охарактеризовать содержание рассматриваемого понятия.

Иную трактовку понятия множественности преступлений даёт В.Н. Кудрявцев. По его мнению множественность преступлений характеризуется тем, что всё совершённое не охватываетсяодной нормой Особенной части, предусматривающей единичное преступление5 .Однако такой признак множественности, как содеянное не охватывается однойнормой Особенной части, свойственен не всем её разновидностям, а только тем еёслучаям, которые подпадают под различные статьи уголовного закона и охватываются понятием совокупности преступлений.

По действующему законодательству некоторые разновидности множественности тождественных преступленийохватываются, как правило, одной нормой Особенной части УК. В частности, случаи множественности, охватываемые понятиями неоднократности преступлений ( ч.2 ст.154, ч.2 ст.155-2 УК Украины и др.); повторности преступлений (ч.2 ст.155-8,ч.2 ст.168, ч.2 ст.169, ч.2ст.170 УК Украины и др.) ; систематичностипреступлений ( ст.160, ст.162 УК Украины и др.); совершения преступлений в виде промысла ( ч.4ст.213 УК Украины), квалифицируютсяпо одной нормеОсобенной частиУК .В то же время следует иметь в виду и то, что  отдельные случаимножественности тождественныхдеяний не находят отражения в правовой квалификации по соответствующим статьямОсобенной части, повышенная опасность их законом не подчёркивается, однакоэто не означает будто наличие еёне имеет никакого правовогозначения.Например, когда лицо осуждается за два случая умышленного тяжкого телесного повреждения ( ч.1 ст.101 УК Украины).Поэтому признак, что всё совершённое не охватывается одной уголовно-правовой нормой  Особеннойчасти, не может рассматриваться в качестве существенного признака множественности преступных деяний 1 .

Е.А. Фролов,Р.Р.Галиакбаровпод множественностью преступлений понимали стечение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным законом в поведении одного и того же лица2. Однако термин “стечение в поведении” подчеркивает скореемомент одновременности ответственного лица за несколько преступлений, которая имеет место не при всех случаях множественности преступных деяний, а лишь при таких её видах, как совокупность, неоднократность, систематичностьи промысел. Этим понятием не охватываются случаи совершения лицом нового преступления после полного отбытия наказанияпо предыдущему приговорупри наличии у него не снятой или непогашенной судимости.

Определение понятия множественности преступлений, думается, должно отражатьне только случаи, когда лицо совершило несколько преступлений, за которые  привлекается к уголовной ответственности, но и за те из них, когда оно совершилоновое преступление после осужденияза предшествующее деяние.

В этом отношении более точны Б.А. Куринов и И.М.Гальперин, которые подчеркивают, чтопонятием множественности преступлений охватываются как случаи  совершения двух и более преступлений до осуждения, так и после осуждения за предыдущеедеяние3.  И.М.Гальперин пишет, что  “множественность преступлений заключается в том, что виновный совершает до привлечения к уголовной ответственности  несколько преступных деяний, содержащих признаки различных составов преступлений, либо нескольких преступных деяний, содержащих признаки одного состава, но не характеризующихся внутренней связью, либо, наконец, вновь совершает любоедругое преступление после осуждение за предыдущее4 .

При такой трактовке исследуемого понятия весьма удачно показывается, что еёобразуют не только случаи совершения лицом нескольких разнородных преступлений, но и одинаковых, а также, какдо привлечения виновного к уголовной ответственности, так и после осуждения за предыдущее деяние, кроме того здесь предпринята попыткаотграничения её от единичного преступления.

Однаков определении  И.М.Гальперина не нашли отражение признаками, исключающие множественность преступлений. Такие признаки хотя и неполноимеются в определениипонятия множественности, даваемого Б.А.Куриновым5 . “В теории уголовного права, -пишет Б.А.Куринов, - понятием множественности преступлений охватываются случаи совершения лицом двух и более преступлений, по которым не погашена судимость и не истекли срокиуголовного преследования”.

Г.Г.Криволапов справедливо отмечал, что множественности преступлений не имеется, если хотя бы по одному из двух совершенных преступных деяний истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, либо истекли сроки давности исполнения обвинительного приговора, либо погашена  или снята судимость, либо имеется акт амнистии или помилования, погашающий его правовые последствия, а также имело место освобождение от уголовной ответственности в соответствии с законом, либоимеются процессуальные препятствия к возбуждению уголовного преследования1 .

С учетом имеющихся в литературе точек зрения можно выделитьследующие  общие отличительные признаки множественности преступлений.

Совершение лицом двух и более преступлений. Этот признак является общим для всех случаев множественностипреступлений ибо этот признак подчеркивает то общее, существенное, что характерно для всех случаев проявления множественности преступных деяний.

Наличие непогашенных юридических последствий хотя бы по двум преступлениям.При определённых обстоятельствах совершение одним и тем же лицом нескольких преступных деянийне может рассматриваться как свидетельство повышенной опасности виновного и содеянного, а следовательно не влечёт за собой для виновного неблагоприятных уголовно-правовых последствий.

Например, если лицо совершает новое преступление по истечении многих лет после учинения первого преступного деяния, то это является свидетельством отсутствия особой злостности виновного, которая имеет место, как правило, при совершении лицом нескольких преступлений за относительно короткий промежуток времени. Повышенная общественная опасность личности преступника и содеянного при совершении лицом несколькихпреступлений за относительно короткий промежуток времени. Повышенная общественная опасность личности преступника и содеянного при совершении  несколькихпреступных деянийза небольшой период времени обусловливается, в частности, и тем, что причинение вреда  обществу за относительно короткий промежуток времени является более ощутимыми опасным. Ущерб, причиненный преступлениями,совершёнными с большим разрывом во времени, как правило, для общества менее ощутим, чем такой же ущерб, причиненный за короткое время.  Сказанное обуславливает постановку  вопросао том, что не всякий случай фактического совершения лицом более одного преступления является показателемповышенной общественной опасностисодеянного и его личности. А коль скоро множественность преступлений является юридическим выражением повышенной общественной опасности  содеянного и преступника, наличия у виновногоглубоко укоренившихся антиобщественных взглядов и привычек, определённой жизненной позиции, то при отсутствии указанных признаков нецелесообразно было бы полагать имеющим место само юридическое понятие множественности преступлений и влекущим неблагоприятные правовые последствия. Поэтомув теории уголовного права и судебной практике принято  положение , согласно которому  множественность преступлений не имеет места, если хотябы по одному из двух деяний истекли сроки давности к уголовной ответственностилибо исполнения обвинительного приговора1 .

Обстоятельством, исключающим множественность преступлений, является также погашение или снятие судимости за ранее совершённое преступление.

Судимость прежде всего является свидетельством  наличия состоявшегося факта осуждения лица судом за совершение одного или несколькихпреступлений. В сущности судимость представляет собой форму регистрации и учёта подвергавшихся осуждению лиц в целях осуществления контроля за их поведением. Судимость указывает на то, чтоимело место официальное признание судом от имени государства данного лица виновным в совершении одного или нескольких преступлений. Таким образом,  имеющее судимость лицо ранее совершало одно или несколько преступлений.

С учётом сказанного судимость свидетельствует  о таком осуждении лица, при котором оно признаётся судом общественно опасным не только в момент совершения преступления, но и при назначении наказания. Назначение наказания виновному означает, что суд считает осужденного общественно опасным также на период исполнения наказания.

В обвинительном приговоре суд от имени государствадаёт отрицательную моральную оценкуповедения осуждённого и делает ему своего рода предупреждение о недопустимости такого поведения в будущем под угрозойнаступления неблагоприятных уголовно-правовых последствий. Таким образом, судимость также означает своеобразное предупреждение осужденному не совершать новых преступлений. Это предупреждениеостаётся в силепока не отпадут основания считать осуждённого представляющим общественную опасность для общества.Обвинительный приговор с назначением наказания также указывает, что суд нашёл нужным подвергнуть осуждённого воздействию наказанием, исполнение которого предполагает осуществление соответствующего общественного и государственногоконтроля за поведением осуждённого. Следовательно, судимость может рассматриваться и как свидетельство необходимости осуществления контроля за поведением осуждённого со стороны общества.

Общественная опасность осуждённого не всегда утрачивается с отбытием наказания, а поэтому нужда в общественном и государственном контроле за его поведением остаётся и после отбытия им наказания вплоть до полного исправления и перевоспитания. Общественный и государственный контроль за поведением осуждённого в период и после отбытия наказания находит своё проявление в установлении режима отбывания наказания и правовых ограничениях  общеправового и уголовно-правового характера. Таким образом, правовые ограничения в отношении осуждённого по существу являются средством контроля за его поведениемв интересах предупреждения новых преступлений.

При такой трактовке сущности судимости легко понять, почему множественность преступлений связываетсяс наличием её у лица за предшествующее преступление. Коль скоро наличие судимости означает, что лицо ранее уже совершило одно или несколько преступлений, представляет общественную опасность, в связи с чем взято под общественный и государственный контроль, предупреждено о недопустимости совершения новых преступлений под угрозой наступления неблагоприятных уголовно-правовых последствийи всё же решается на совершение нового преступления, то это указывает на нежелание его встать на путь исправления, уклонение от контроля, повышенную его общественную опасность. Сказанное даёт основание рассматривать содеянное при указанных обстоятельствах как множественность преступлений и применить к виновному более строгое наказание.

Множественность преступлений, как правило. является показателем повышенной общественной опасности личности виновного. Поэтому он рассматривается какоснование для усиления наказания. А посколькусовершивший преступление послепогашения или снятия судимости не представляет повышенной общественной опасности по сравнению с лицом,учинившим такое же деяние впервые, тоотсутствуют и основания к усилению наказания виновному.

Поэтому погашение или снятие судимости в уголовном праве признаётся обстоятельством, исключающем множественность преступлений1.

Этой же точки зрения придерживается Пленум Верховного Суда Украины. В постановлении от 29 июня 1990 г. “О практике применения судами общих начал назначения наказания” Пленум разъяснил, что “совершение преступления лицом, ранее совершившим какое- либо преступление, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, если в отношении первого преступления снята или погашена судимость”2 .

Порядок погашения и снятия судимости регулируется ст.55 УК Украины. Погашение или снятие судимости означает, что уголовно-правовые последствия предшествующего преступления аннулированы и оно не может учитываться в качестве составного элемента множественности преступлений.

По действующему законодательству лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности либо от наказания актами об амнистии и помиловании. В таких случаях юридические последствия совершённого преступления аннулируются до истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности и срока давности исполнения обвинительного приговора. Поэтому преступление, правовые последствия которого аннулированы актом амнистииили помилования, не может рассматриваться в качестве составной части множественности преступлений. Следовательно, освобождение лица от уголовной ответственности по амнистии и помилованию хотя бы по одному из двух совершенных деяний является обстоятельством, исключающем множественность преступлений.

Уголовное законодательство предусматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности, если оно может быть исправлено без применения уголовного наказания, по основаниям, предусмотренным ст.ст. 10, 50, 51, ч.2 ст.56, ч.3 ст.170, ч.2 ст. 222 УК Украины1.

Отсутствие процессуальных препятствий для уголовного преследования также является общим существенным признаком множественности преступлений. Перечень процессуальных оснований дан в законе (ст.6 УПК Украины).

В соответствии с указанными признаками множественность преступлений можно определить как совершение лицом двух и более преступлений, если по ним не погашены юридические последствия и нет процессуальных препятствий к уголовному преследованию.

2. Формы проявления множественности преступлений

В теории уголовного права вопрос о формах  проявления множественностипреступлений решается по разному.

Н.И. Загородников и Н.А. Стручков называли понятие множественностипреступлений сложным юридическим образованием, состоящим из двух и более самостоятельных преступлений, которые одновременно или последовательно проявляются соответственно либо в идеальной совокупностипреступлений, либо в форме повторения преступлений, осуществляемых в виде неоднократности, повторности, систематичности преступного промысла и реальной совокупности преступлений2 .

По мнению В.Н. Кудрявцева, формами множественности являются совокупность, повторность, неоднократность и рецидив преступлений3. П.С.Дагель, А.М.Яковлев ещё более узко трактовали множественность преступлений, включая в это понятие повторность, совокупность и рецидив4.

М.Т.Кафаров предлагал назватьрецидив, повторность и реальную совокупность повторением преступлений на том основании, что все они характеризуютсяпоследовательностью и разновременностью совершения. Идеальная совокупность по его мнению, такими признаками не обладает, и поэтому её следует отнестико второй  форме множественности5.Идея двух форм множественности лежит и в основеконцепцииВ.П.Малкова, который считал , что множественность преступлений проявляется в двух основных формах: повторности и идеальной совокупности. Рецидив, неоднократность, систематичность, совершение преступлений в виде промысла и реальную совокупность он относилк разновидностям повторности6.

Е.А.Фролов, Р.Р.Галиакбаров полагали, что действующее законодательство позволяет выделить только две формы множественности преступлений: повторение преступлений (повторность и рецидив) и совокупность преступных деяний. По их мнению, понятием повторения охватываются случаи совершения преступлений во второй раз и более независимо оттого, было ли лицо осуждено за первое преступлениеили нет.Случаи, когда повторение образуется сочетанием деяний ни одно из которых не было  предметом судебного разбирательства, они предлагали именовать повторностью, а если хотя бы по одному из ранее совершённых преступлений был вынесен приговор, такое сочетание преступлений называлирецидивом.  При этом авторы полагали, что действующее уголовное законодательство неудачно повторение преступлений обозначает термином “повторность”. По их мнению точнее было бы собирательным понятием “повторение” объединить частныепонятия “повторность” и “рецидив”1.

Думается, что точка зренияЕ.А.Фролова и Р.Р.Галиакбарова близка к истине, однако нуждается в определенных уточнениях. Указанные авторы правильно рассматривали рецидив преступленийкак разновидность повторности преступлений. Но нельзясогласиться полностью   с трактовкой  второй формы проявления множественности преступлений - совокупности. Относя все случаи совокупности преступлений ко второй форме множественности, авторы не учитывают того весьма важного обстоятельства, что по своей социально-психологической и правовой природе различные виды совокупности преступлений существенно отличаются друг от друга, по разному характеризуют степень общественной опасностиличности преступника.

В основе множества преступлений, охватываемого понятием реальной совокупности, лежит иной характер общественноопасного поведения субъекта, чем при идеальнойсовокупности преступлений. Если реальная совокупность, по существу, характеризуется моментом повторения лицом преступных деяний и поэтому может рассматриваться в качестве разновидности повторности, то при идеальной совокупности момент повторения преступлений отсутствует. В случаях идеальной совокупности одним действием или бездействием субъекта совершаетсяне менее двух преступлений. Таким образом, рассматриваемые виды совокупности имеют различное социально-психологическое содержание, что не может не учитываться при решении вопроса о формах множественности преступлений2.

Ю.Н.Юшковвыделял три вида проявления множественности преступлений: повторность, совокупность и фактическую множественность преступлений, под которой подразумеваются случаинеоднократного совершения лицом преступлений, которые, несмотряна очевидно более высокуюстепень общественной опасности по сравнению с единичным преступлением ,в квалификации содеянного отражения не находят3. К случаям фактической множественности преступлений он относил последовательное причинениеодним и тем же преступником нескольким лицам тяжких телесных повреждений, совершение лицом два и более раз особо злостного хулиганства и т.п.

Однако врядли можно признать удачной его попытку введения в научный оборот новой категории фактической множественностипреступлений. Во-первых, понятие фактической множественности должно предполагать какую-то юридическую множественность преступлений. Но необходимости в подобном делении множественности на фактическую и юридическую  нет, посколькумножественность преступлений- юридическое, уголовно-правовое понятие. Во-вторых,в зависимостиот того, получили или не получили отражение в правовой квалификации случаи совершения лицом несколькихпреступлений, они не перестаютоставатьсяповторностью  преступлений,влекут за собой предусмотренныезаконом уголовно-правовые последствия для виновного и совсем не нуждаются в новом наименовании. Поэтому предложенная Ю.Н.Юшковым правовая категория “фактической множественности преступлений” является искусственной и ненужнойдля следственно-судебной практики и действующего уголовного законодательства. Оно не отражает какой-либо специфической формыпреступного поведения виновного1.

Большинство авторов полагают, что множественность преступных деянийсвоё конкретное проявление находит в повторностипреступлений, их совокупности и рецидиве.Так, И.М.Гальперин писал, что “видами множественности преступлений являются совокупность, повторность (неоднократность) и рецидив преступлений2. Однако такое выделение видов множественности преступных деяний не может быть признано приемлемымпо той причине, что оно строится не на одном, а на несколькихлежащих в различных плоскостях классификационных критериях. Под повторностьюпреступлений по действующему уголовному законодательству подразумеваютне только случаи совершениялицом двух и более преступлений до привлечения его к уголовной ответственности, но и учинениенового преступленияпосле осуждения за предыдущее деяние (примечание к ст. ст. 81 и 140 УК Украины).

Вместе с тем реальная совокупностьявляется , по существулибо общей , либооднородной повторностью преступлений. Этой же точки зрения придерживался и Верховный Суд  СССР. В постановлении от 11 июля 1972 г. “О судебной практике по делам охищениях государственного и общественного имущества” указывается, что “хищение следует считать повторным во всех случаях, когда лицо ранее совершило одно из преступлений, указанных в примечании к ст. 81 УК Украины, безотносительно к тому, было ли оно за них осуждено. Хищение не может  квалифицироваться как повторное, если с виновного снята судимость за ранее совершённое преступление в порядке амнистии или помилованиялибо снята или погашена, а также, если к моментусовершения хищения истекли сроки давности уголовного преследованияза ранее совершённое преступление”3.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что нет достаточных оснований для рассмотрения рецидива, совокупности и повторности как форм множественности однопорядкового класса4.

В качестве критерия для выделения форм множественности преступлений, необходимо использовать не юридический признак, а социальный, то есть сопряжено ли множество преступлений с моментом повторения.

При совершении множества преступлений, соединённых с их повторением, в сознании виновного каждый раз происходит борьба мотивов. В свою очередь неоднократность таких “побед“ указывает на особую устойчивость  антиобщественных взглядов виновного, его повышенную общественную опасность. При идеальной совокупности преступлений нет повторения преступления, естественно, нет и повторной борьбы мотивов.

Наиболее правильнойточкой зрения относительно проявления форм множественности  преступлений является позиция В.П. Малкова, которыйвыделял только двеосновные формы множественности: повторность преступлений и их идеальную совокупность1. Идеальная совокупность в судебной практике встречается сравнительно редко, но это обстоятельство не может поколебать вывода о том, что она является самостоятельной формой проявления множественности преступлений.

По другим классификационным признакам правового и социального характера названные основные формы проявления множественности преступлений, в свою очередь, могут быть подразделены на определенные разновидности. Такое деление имеет непосредственное практическое значение, ибо различные разновидности множественности преступлений по разному характеризуют степень общественной опасностиличности виновного. Общественная же опасность виновного зависит от характера и тяжести совершённых преступлений, числа совершённых деяний, разрыва во времени между совершёнными преступлениями, характера и мотивов содеянного, наличия факта  признания лица особо опасным рецидивистом и других обстоятельств.

В следующей главе будет дана подробная правовая  характеристика форм и разновидностей множественности преступных деяний.

  Г Л А В АII

ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. ПОВТОРНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В литературе по уголовному праву имеются отдельные определения понятия повторностипреступлений. Под повторностью преступлений в широком смысле слова понимают случаи совершения нового преступления лицом, ранее совершившего какое-либо преступление, если при этом не погашены юридические последствия предыдущего деяния1.

Термин “повторность” образован от глагола  “повторять”, “повторить”, то есть сделать что-либо во второй или очередной раз, что в уголовно-правовом смысле означает совершить второе, третье правонарушение и более. Следовательно, главным признаком понятия повторности является его количественно-качественная характеристика. Она определяет юридические, социальные и другие стороны и опосредования повторности (социальный аспект преступления, личностные качества его субъекта , объективные факторысовершения правонарушений и т.д.), она должна определять и уголовно-правовые понятия, отражающиееё особенности в названных и других аспектах, поскольку при прочих равных условиях именно количество совершённныхпреступлений может повлиять на квалификацию содеянного и выбор виновному меры наказания. Количественная сторонаповторности имеет такое же значение, как, например, действие (бездействие) в объективной стороне состава преступления, без которого, как известно, невозможно ни одно общественно опасное деяние. В ней заложена степень общественной опасности  содеянного и личности преступника. Из этих общих положений должна исходить нормотворческая деятельность законодателяи судебно-следственная практика2 .

По действующему законодательству понятие повторности имеет неодинаковый смысл. Наиболее широкое содержание этому понятию придается в п.1 ст.41 УК Украины. Согласно этому пункту отягчающим ответственность обстоятельством при назначении наказания признаётся совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление. При этом суду предоставлено право в зависимостиот характера первого преступления не признавать за ним значение отягчающего обстоятельства.

Иной смысл понятию повторности преступлений  придаётся в примечаниях к ст. ст. 81  и 140 УК Украины. Так в примечании к ст. 81 УК Украины предусматривается, что “повторным в ст. 81-84 и 86-2 признаётся преступление, совершённое лицом, ранее совершившим любое из преступлений, предусмотренных этими статьями или статьями 69, 86, 86-1, 140-144, 223, 228-3, 229-2 настоящего Кодекса”. Примерно таким же образом содержание понятия повторности определяется в примечании к ст.140 УК Украины.

Однако более узкое содержание рассматриваемому понятию придаётся, например, в ч. 2206 УК  Украины. В этом случае под повторностью понимается совершение лицом нового аналогичного преступного деяния.

Различие в понимании повторности преступлений в указанных случаяхпроводится по характеру совершаемых лицом преступлений. Если же отвлечься от признака сходства, тождества совершенныхдеяний, то в остальном всем этим случаям повторности преступлений характерны общие признаки. Это обстоятельство, даёт основания именовать рассмотренные случаи множественности преступных деяний повторностью преступлений.

По смыслу закона повторность предполагаеттакие случаи,когда одно и тоже лицо совершает преступное деяние, по крайней мере, не менее двух раз. Этим понятием охватываются также случаи, когда совершено более двух преступлений1 .

Повторность преступлений предполагает совершение одним и тем же лицом не менее двух раз таких общественно опасных деяний, каждое из которых является уголовно-наказуемым, то есть преступлением. Повторность преступлений, как форма проявления множественности преступных деяний предполагает совершение преступлений с известным разрывом во времени, то есть разновременно. Разновременность преступных деяний является специфическим признаком рассматриваемой формы множественности преступлений. Момент разновременности учинения преступных деяний при повторности подчёркивается в п.1 ст. 41 УК Украины и примечаниях к ст.ст. 81 и 140 УК Украины, указанием на совершение преступления лицом, ранее совершившимкакое-либо преступление. Таким образом, для наличияповторности необходимо не просто установить факт совершения лицом не менее двух преступлений, а то, что одно из них совершено ранее, чем другое.

Понятием повторности преступлений охватываются как случаи, когда лицом разновременно совершены два и более преступления, за которые оно ещё не подвергалось уголовной ответственности , так и случаи совершения нового преступного деяния после осуждения за предыдущее2 . Такая трактовка вытекает из закона, согласно которому  под повторностью понимается совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление. По смыслу п.1 ст.41 УК Украиныпод ранее совершившимпреступление подразумеваются как правонарушители, учинившие   разновременно несколько преступлений и ещё не привлекавшиеся к уголовной ответственности, так и лица, которые уже были осуждены за совершённое преступление, отбывают наказания либо отбыли его.

Трактовка понятия повторности, как случаев  последовательного совершения лицом нескольких преступлений до осуждения и после осуждения, имеет важное предупредительное значение, так как оказывает соответствующее воздействие на обе категории преступников ( осуждавшихся и неосуждавшихся)3 .

Наиболее спорным в теории уголовного права  является вопрос о том, какими по характеру деяниями может быть образована повторность преступлений? Одни авторы полагают, что повторностьобразуется только тождественными преступлениями. Другие указывают, что она может быть образована тождественными преступлениями, а при прямом указании закона и однородными. Высказано также мнение, что следует различать повторность тождественных, однородных и разнородных преступлений. В связи с этим возникает вопрос об определении тождественных, однородных и разнородных деяний. Тождественными являются такие преступные деяния, которые полностью совпадают по наиболее существенным признакам в рамках простого (без отягчающих и смягчающих обстоятельств) состава. Это означает, что деяния имеют одинаковые объекты посягательства, юридически одинаковые способы посягательства, тождество формы и вины субъекта. Так, тождественными следует считать тайное изъятие государственного имущество (кража) и такое же хищение, совершённое тем же субъектом с применением технических средств. Оба эти преступления совпадают по наиболее существенным юридическим признакам. То же обстоятельство, что одно из них совершено с применением технических средств не меняет тождества этих преступлений 1.  Однородными признаются такие преступления, у которыхнепосредственные объекты являются тождественными или сходными и которые к тому же  характеризуются одной формой вины2 . Например, однородными, всоответствии с эти определение, следует считать такие преступления, как дача взятки ( ст.170 УК) и получение взятки (ст.168 УК). Разнородными являютсяпреступные деяния, различающиеся между собойпо существенным юридическим признакам. Это значит, что к разнородным преступлениям относятсявсе другие преступления, которыене охватываются понятием тождественных или однородных3 .

Представляется, что повторность, как форма множественности преступных деяний, может быть образована тождественными, однородными и разнородными преступлениями4 .

В теории уголовного права вопрос о разновидностях повторности преступлений решается по разному. Наиболее распространённым является деление повторности на общую и специальную. В основание такого деления кладется характер преступлений. Под общей повторностью понимается совершение лицом любого нового неоднородного преступления. Общая повторность не влияет на квалификацию преступления. Иногда она может рассматриваться лишь как  обстоятельство, отягчающее ответственность приназначении наказания.В соответствии с п.1ст.41 УК Украины суд вправе в зависимости от характера первого преступления не признать за ним значение отягчающего обстоятельства.

Под специальной повторностью понимается совершение лицом тождественного или однородного преступного деяния. Специальная повторность в ряде случаеввыделяется  в законе в качестве квалифицирующего признака, что влечётза собой квалификацию по соответствующей части статьи УК с более суровой санкцией1 .

В зависимости от того, подвергалось ли лицо осуждению за ранее совершённое преступление или нет, повторность преступлений может быть подразделена на две разновидности: 1) повторность, не связанную с осуждением за ранее совершённое деяние и 2) повторность, связанную с осуждением за ранее совершённое деяние (рецидив). Такое деление первой основной формы множественности преступлений на разновидностиимеет непосредственное практическое значение, ибо действующее уголовное законодательство в ряде случаев придаётопределённое правовое значение либо повторности преступлений, связанное с предшествующим осуждением виновного(рецидиву), либо повторности не связанной с осуждением2 .

1)Повторность преступлений, не связанная с предшествующим осуждением виновного и её разновидности.

Действующее уголовное законодательство позволяет выделить следующие разновидности повторности, не соединённые с предшествующим осуждением виновного: а) неоднократность, систематичность и совершение преступления в виде промысла; б) реальную совокупность преступлений3 .

Рассмотрим более подробно названные разновидности повторностипреступлений. 1.1 Неоднократность преступлений.

По мнению АС.Пиголкина, термин “неоднократность” по своему значению поглощает термин “повторность” и они относятсякак целое и часть междусобой4 . Неоднократность, в отличие от повторности, как считали А.А.Пионтковский, В.Д.Меньшагин и В.М.Чхиквадзе, предполагает совершение преступления не во второй раз, а больше двух раз5 . Неоднократность по мнению И.И.Горелик, следует считать, преступления совершённые лицом, имеющим две судимости или ранее совершившим два преступления, ни одно из которых не погашено давностью6 .

Н.П.Кучерявый под неоднократностью в буквальном смысле слова понимал повторность (не один крат, не один раз), однако, обычно, когда говорят о неоднократности, имеют ввиду не повторение какого-либо поступка, а совершение его несколько раз или во всяком случае более двух раз7 .

Т.А.Караев , полагая, что неоднократность и повторность совпадающие понятия, считал желательным в целях правильной квалификации преступных деяний и придания содержанию статей Особенной части УК большей согласованности вообще отказаться от употребления термина “неоднократность”, заменить его термином “повторность”1 .

Изложенное свидетельствует об отсутствии единства в понимании термина “ неоднократность”, хотя этому понятию присущи отличительные признаки, позволяющие отграничить его от смежных понятий.

Между неоднократностью как видом множественности преступлений и судимостью нельзя ставить знак равенства, ибо судимость - это признак другого вида множественности преступлений - рецидива. Понимание неоднократностикак случаев совершения нового преступленияпосле осуждения за первое ведет к слиянию данного понятия с рецидивом, в то время какзаконодатель употребляет упомянутые понятия в одних и тех же составах, вкладывая в них явно различное содержание. Наличие судимости исключает возможность говорить о неоднократности как виде повторности2 .

Б.А.Куринов утверждал, что “неоднократность - это совершение лицом однородных преступных деяний не менее двух раз. Преступления могут бытькак тождественными, так и просто однородными”. Он считал, что трактовка неоднократности как совершения лицом не менее двухраз только тождественных преступлений чрезмерно и неоправдано узка3 .

Неприемлемость данной трактовки неоднократности выявлял В.П.Малков на примере квалификации получения, дачи взятки и посредничества во взяточничестве. Некоторые суды исходили из того, что неоднократность образует любая форма взяточничества.Признавая практику этих судов неправильной, Пленум Верховного Суда Украины от 7 октября 1994 г. в постановлении “О судебной практике по делам о взяточничестве” разъяснил , что неоднократное получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве предполагает совершение одного из этих преступлений два и более раз4 . Иной подход судов к решениюуказанного вопроса приводил к расширительному толкованию понятия неоднократности5 .

Примером неоднократного совершения преступлений будет следующий случай: Назаров, имея звание лейтенанта внутренней службы и исполняя обязанности инспектора оперативной части (то есть будучи должностным лицом), злоупотреблял свои служебным положением, нарушал правила внутреннего распорядка исправительно-трудового учреждения, поддерживал отношения с заключённым  Лесовским, от которого неоднократно получал взятки за приобретение и передачув ИТУ спиртных напитков. Суд правильно квалифицировал действия Назарова по ч. 2 ст.168 и ч.1 ст. 165 УК Украины, то есть признал его виновным в неоднократном получении взятки и злоупотреблении служебным положением1.

Таким образом, неоднократности как виду повторности, не соединённой с осуждением лица за ранее совершённое преступление, присущи следующие признаки: 1) совершение двух и более преступлений; 2) совершённые преступления являются тождественными; 3) ни за одно из них виновное лицо не подвергалось осуждению. Следовательно,неоднократность - это совершение двух и более тождественных преступлений, ни одно из которых виновное лицо не подвергалось осуждению2 .

1.2 Систематичность преступлений.

Разновидностью повторности преступлений, не связанной с осуждением виновного, является систематичность преступных деяний. Систематичность отличается от неоднократности по степени кратности повторяемых действий. При неоднократности достаточно учинения деяния дважды, при систематичности требуется установить, по крайне мере трёхкратное его совершение3 .

Такой же точки зрения придерживался Пленум Верховного Суда СССР. Так, в своем постановлении от 26 апреля 1984 г. “О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Указов Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1982 г. “О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового законодательства” и от 15 октября 1982 г. “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты”, например, разъясняется, что систематическими нарушениями общественного порядка следует считать такие, которые в течении установленного испытательного срока совершались осуждённым три раза и более4 .

Само по себе установление в содеянном трёхкратного и более повторения одного и того же преступления не всегда может свидетельствовать о систематичности. Нельзя, например, признать наличие систематичности в действиях виновного, если он совершает более двух раз одно и тоже преступное деяние с большим перерывом во времени, при различных объективных и субъективных обстоятельствах.

Систематичность может быть охарактеризована как такая разновидность повторности преступных деяний, которая является выражением определённой линии поведения виновного, сопряжена с известной периодичностью совершаемых преступлений с небольшим интервалом между ними5. Примером такой периодичности может  служить дело Ч. , который в течении двух лет сорок раз подделывал бланки рецептов на получение лекарств, содержащих наркотические вещества, заверял ихподдельным штампом госпиталя6 .

Систематичность предполагает совершение тождественных преступных деяний. Если лицом совершаютсямногократно различные по характеру деяния, то имеет место не систематичность, а совокупность преступлений.

Понятием систематичности охватывается совершение преступных деяний, которые имели место до привлечения виновного к уголовной ответственности. В пользу такого понимания её свидетельствует уголовное законодательство, которое чётко разграничивает при учёте в качестве квалифицирующих признаков отдельных составов совершение преступлений систематически от учинения преступлений лицом, имеющим судимость.

Таким образом, под систематичностью понимаются  такие случаи, когда в течении более или менее продолжительного времени лицо совершает тождественные преступные деяния три раза и более, если ни за одно из этих преступлений оно не подвергалось оссуждению, а содеянное свидетельствует обопределенной отрицательной тенденции в поведении виновного1 .

1.3 Совершение преступлений в виде промысла.

Близкой к систематичности является другая форма преступного поведения, образуемая рядом общественно опасных актов, - совершение преступлений в виде промысла.

Для раскрытия содержания понятия промысла как определённой формы преступной деятельности необходимо обратиться к действующему законодательству. Совершение деяний в виде промысла предусмотрено, например. в качестве квалифицирующего признака в ч. 4 ст. 213 УК Украины. В этом составе под совершением преступления в виде промысла понимается преступление, образуемое совокупностью тождественных, органически связанных между собой действий, которые посягают на одну сферу охраняемых законом общественных отношений и предусмотрены одной уголовно-правовой нормой.

Обладая с точки зрения количественных признаков общими чертами с систематичностью, преступный промысел имеет особенности, связанные с характером преступлений.

Законодатель, используя термин “совершение деяния в виде промысла” применительно к преступлениям, осуществлённым для незаконного  материального обогащения, причём таким, которые приносят преступнику нетрудовой доход, являющийся для него основным либо дополнительным источником материального обогащения2.На это важное обстоятельство указывается в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 13 декабря 1974 г. “О судебной практике по делам о спекуляции”, где сказано, что “ под спекуляцией в виде промысла следует понимать такую систематическую деятельность по скупке и перепродаже товаров или иных предметов с целью наживы, которая является для виновного основным и или дополнительным источником средств существования”3 .

Между тем следственно-судебная практика показывает, что преступная деятельность в виде промысла осуществляется не только в целях извлечения средств существования виновного и его семьи, но и нередко в целях обогащения, приобретения предметов роскоши и т.п.

Следовательно, правовая характеристика преступной деятельности в виде промысла как направленной на извлечение наживы, которая является для виновного основным или дополнительным источником средств существования, является неполной и неточной. Следует согласится с профессором В.В. Сташисом, который характеризовал извлекаемую наживу при промыслене только как основной или дополнительный источник средств существования виновного, но и как средство систематического его обогащения1 .

В.П.Малков предлагал ч.2 п.10 постановления Пленума Верховного СудаСССР от 13 декабря 1974 г. “О судебной практике по делам о спекуляции” изложить в следующей редакции: “Под спекуляцией в виде промысла следует понимать такую систематическую деятельность по скупкеи перепродаже товаров или иных предметов с целью наживы, которая является для виновного основным или дополнительным,но существенным источником средств либо источником систематического обогащения”.

Таким образом, под совершением преступлений в виде промысла целесообразно понимать такую систематическую преступную деятельность с целью извлечения наживы, которая являетсядля виновного основным или дополнительным, но существенным источником средств существования либо является источником систематического обогащения.

В целях избежания разноречивого понимания промысла в теории судебной практике было желательно дать законодательное определение этого понятия2 .

1.4 Реальная совокупность преступлений.

Реальная совокупность является разновидностью повторности не соединённой с осуждением виновного. Она как и другие виды повторности, характеризуется тем, что виновный различными действиями, как правило разновременно, совершает два и более самостоятельных преступления, которые не укладываются в рамки одного ( простого или квалифицированного) состава преступления и квалифицируются по различным статьям или частям статьи уголовного закона. Реальную совокупность могут образовать лишь такие преступления, каждое из которых совершено до осуждения виновного. В связи с этим о реальной совокупности можно вести речь  только тогда, когда хотя бы по двум из входящих в совокупность преступлений не истекли сроки давности уголовного преследования3 .

Отличительным признаком реальной совокупности преступлений  от таких видов множественности преступлений равнозначного ей порядка, как неоднократность, систематичность или совершение преступлений в виде промысла является та особенность, что  при реальной совокупности все самостоятельные общественно опасные деяния , учинённые виновным , не укладываются в рамки одного состава (простого или квалифицированного), предусмотренного уголовным законом, независимо от их однородности или разнородности.Правы Е.А.Фролов и Р.Р.Галиакбаров, утверждавшие, что “ совокупность могут образовать как однородные, так и разнородные преступления”1 . Однако нет единства мнений о том, могут образовать реальную совокупность тождественные преступные деяния. Е.А.Фролов и Р.Р.Галиакбаров считали, что не могут2 . Этой же позиции придерживается Е.Прокопович. Он полагал, что “нет совокупности, когда лицом совершено несколько тождественных преступлений, предусмотренных одной и той же статьёй закона”. Например, должностное лицо в корыстных целях систематически вносит в официальные документы заведомо ложные сведения (ст. 172 УК Украины). В подобных случаях квалифицируется не каждое преступление в отдельности, а содеянное в целом. Факт же неоднократного совершения таких действий не учитывается в качестве отягчающего обстоятельства при назначении наказания3 .

Иную позицию занимал В.П. Малков, указывая, что вывод о невозможности образования реальной совокупности тождественными преступлениями представляется сомнительным. В качестве подтверждения он приводил следующие примеры. Представим себе, что виновный на территории иностранного государства учинил умышленное уничтожение государственного имущества и скрылся на территории Украины,а здесь учинил такое же уничтожение государственного имущества и был разоблачён. Бесспорно, оба преступных деяния являются тождественными. Считать их однородными только на том основании, что они предусмотрены в различных кодексах было бы излишним формализмом. Однако несмотря на тождественность совершённых деяний, квалифицироваться они должны по совокупности преступлений. Подобного рода совокупность тождественных преступлений в судебной практике нередко встречаются при квалификации краж государственного или коллективного, а также индивидуального имущества, мошенничества, хулиганства и других преступлений.

По совокупности преступлениймогут быть квалифицированы тождественные преступления, когда в первом случае виновным совершено лишь покушение на преступление, а затем новое оконченное преступление и, наоборот. В подобных случаях так же всё содеянное не укладывается в рамки одного ( простого или квалифицированного) состава и поэтому для наиболее полного отражения в юридической квалификации специфики, характераи степени общественной опасности содеянного появляется необходимость квалифицировать совершённое по совокупности преступления, если он первоначально при совершении тождественного преступного деяния был одним из соучастников, а позднее учинил такое же преступление в качестве исполнителя4 .

Представляется, что позиция В.П.Малкова по этому вопросу является более предпочтительной . Этой же точки зрения придерживается Пленум Верховного Суда Украины. Так, в постановлении от 27 марта 1992 г. “О судебной практике по делам об изнасиловании и другим половым преступлениям” Пленум указал, что при совершении в одном случаепокушения на изнасилование или соучастие в этом преступлении, в другом - оконченного изнасилования действия виновного по каждому из указанных преступлений должны квалифицироваться самостоятельно1 . При этом квалификация по совокупности преступлений не исключает необходимость квалификации второго преступного деяния как повторного преступления, если повторность указана в качестве квалифицирующего признака этого состава преступления.

Одним из наиболее сложных при квалификации по совокупности преступлений является вопрос о том, будет ли налицо совокупность преступлений, еслисовершённые лицом преступные действия предусмотрены одной и той же статьёй УК, но различными статьями или пунктами этой статьи. Ведь по буквальному смыслу ст. 42 УК Украины к совокупности преступлений относятся лишь те случаи, когда лицо признано виновным в совершении двух и более преступлений, предусмотренных различными статьямиОсобенной части УК Украины.О признании самостоятельного характера каждого из преступлений, охватываемых отдельными частями (пунктами) статьи УК, свидетельствует тот факт, что соответствующая часть (пункт) статьи содержит отдельную санкцию. Именно эту особенность законодательной конструкции Пленум Верховного Суда СССР считал определяющей при установлениисовокупности преступлений. Так, Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 31 июля 1981 г. “О практике назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам” указал, что “предусмотренные законом правила назначения наказания посовокупности преступлений применяются в случае квалификации содеянного как по различным статьям, так и по различным статьям (пунктам) одной и той же статьи уголовного закона, предусматривающим отдельные составы преступлений и имеющим самостоятельные санкции2 .

Таким образом, Пленум дал распространительное толкование ст. 42 УК Украины, говоря о разных статьях при определении совокупности законодатель имел в виду различные составы преступлений3 .

Изучение судебной практики показывает, что входящие в реальную совокупность преступные деяния по-разному характеризуются по субъективной направленности, по способу, времени и месту их совершения , по характеру отношения преступлений друг к другу. А это свидетельствует о том, что различные сочетания преступлений в реальной совокупностипо-разному выражаютотрицательные (антиобщественные) качества, навыки и привычки личности преступника,его общественную опасность.

Теория уголовного права давно подметила указанные различия и выдвинула определённые критерии деления совокупности на виды.  Правильное понимание различных случаев реальной совокупности способствует уяснения вопросов отграничения её от сложных единичных преступлений , даёт возможность решать процессуальные вопросы и индивидуализировать наказание виновному1 .

Вопрос о видах реальной совокупности применительно к действующему уголовному законодательству поставлен и удачно решён  А.М.Яковлевым. Он различал два вида реальной совокупности: 1) реальную совокупность преступлений, связанных определенным образом друг с другом; и 2) реальную совокупность, где преступления связаны между собой только фактомсовершения их одним и тем же лицом2 .

Как показывает практика связь между преступными деяниями, входящими в реальную совокупность первого вида, состоитв том, что одноиз них выступает в качестве условия, средства , способа совершения  другого преступления, либо одно из них является средством или способом сокрытия другого преступления, либо они совершены по одними тем же мотивам и т.п3 .

Подобного рода случаи реальной совокупности вызывают трудности при отграничении их от единичных сложных преступлений. Примером такого рода реальной совокупности будет следующий случай: Широкобоков, будучи в нетрезвом состоянии , зашёл в квартиру незнакомых ему граждан. Увидев, что в квартире кроме гражданки Б. никого нет, он пытался её изнасиловать, однако этому помешала матьпотерпевшей, вошедшая в квартиру. Когда потерпевшая и её матьпытались выпроводить Широкобокова из квартиры, он начал выражаться нецензурными словами, ударил мать потерпевшей по голове и толкнул её на кровать, пытался ударить потерпевшую стулом, сорвал с окна штору. Будучи выдворенным из квартиры, он выломал замок и опять ворвался в квартиру, где продолжал выражаться нецензурными словами и ударил Б. кулаком по голове. В следствии сильного нервного потрясения потерпевшая Б. заболела психическим  заболеванием. В действиях Широкобокова имеется реальная совокупность преступлений, предусмотренных ст. 17,ч.3 ст.117 и ч.2 ст.206 УК Украины4 .

Иной характер связи между преступными деяниями имеет местов случаях реальной совокупности второго вида. Здесь одно преступное деяниене обусловливает другое, не связано друг с другом ни местом, ни временем посягательства. Например, Бабий совершил грабёж индивидуального имущества , а через несколько дней угнал без цели хищения автомашину. Суд правильно квалифицировал его действия по ч.1 ст. 141 и ч.1 ст. 215-3 УК Украины5 .

В интересах правильного отграничения единого сложного преступления от реальной совокупности преступлений, связанных определённым образом друг с другом, по мнению В.П.Малкова следует различать:

1.Случаи реальной совокупности,в которой одно преступное деяние являетсяусловием или создаётусловия для совершение другого преступления. Примером такого рода реальной совокупности могут быть случаи изготовления огнестрельного или холодного оружия ( ст.222 УК Украины) и совершение разбоя (ст. 86 или 142 УК Украины).

2. Случаи реальной совокупности , в которой одно преступление является способом или средством совершения другого преступления. К такого рода реальной совокупности относятся, например, должностной подлог и хищение государственного или коллективного имущества.

3. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является способом или средством сокрытия другого преступления либо средством избежания ответственности за него. К такого рода случаям реальной совокупности относятся хищение и обман покупателей; нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести телесного повреждения и оставление потерпевшего в опасном для жизни состоянии; совершение хулиганства и последующее сопротивление работнику милиции, члену общественного формирования по охране общественного порядка либо посягательства на их жизнь и другое.

4. Случаи реальной совокупности, в которой совершённые преступления не находятся в соотношении условия, способа, средства совершения либо сокрытияодного деяния другим, но характеризуется своеобразным единством времении места посягательства. К такой совокупности относятся случаи, например, когда лицо совершает изнасилование, а затем открыто похищаету потерпевшей ценности; совершает угон мотоцикла, а затем умышленно повреждает его основные узлы и бросает.

5. Случай реальной совокупности, характеризующийся однородностью мотивовпосягательства. Поскольку эти случаи реальной совокупности характеризуются очевидной разновременностью совершения преступлений, то трудностейпри отграничении их от сложных преступлений не встречается. Например, лицо вначалесовершило кражу индивидуального имущества, а через месяц - разбой, направленный на завладение государственным имуществом.

Что касается случаев реальной совокупности второго вида, объединённых лишь субъектом преступления, то их отграничение от единых сложных преступлений не вызывает каких-либо затруднений, а поэтому выявление специфических особенностей отдельных разновидностей совокупности лишено практического смысла в интересующемнасаспетке1 .

Что же касается соотношенияпонятий реальной совокупности и повторности, то на этот счёт существуетпо крайней мере три точки зрения. С.Г.Закутский считал, что совокупность и повторность взаимоисключающие понятия равнозначного порядка2 . Г.Тимейко полагал, что при совершении  двух и более разнородных или однородных  самостоятельных преступлений всегда одновременно возникают повторность и совокупность1 . В.Н.Кудрявцев настаивал на том, что повторность и совокупность пересекающиеся понятия2 . По его мнению возможна совокупность преступлений, которая не даёт повторности. Наиболее предпочтительной является вторая точка зрения, сторонником которой являетсяГ.Тимейко. Реальная совокупность преступлений и возникает-то в результате повторности учинения преступных деяний. Поэтому не может быть такой совокупности, которая не содержит признаковповторности  преступлений, если иметь в виду реальную совокупность, а не идеальную. Любая реальная совокупность даёт в то же время повторность преступления, которая в одних случаях имеет значение квалифицирующего признака, а в других - значение отягчающего обстоятельства3.

2)Повторность преступлений,связанная с предшествующим осуждением виновного и её разновидности.

Вторым видом повторности является повторность преступлений, которая связана спредшествующим осуждением виновного. Такая повторность является более опасной, так как виновный совершает новое преступление после того, как он уже предстал перед судом, получил от имени государства отрицательную моральную оценку своему поведению и предупреждение не совершатьдругих преступных деяний.

В уголовном законодательстве отсутствует определение понятия рецидива преступлений. Вместе с тем установление понятия рецидива, его обязательных признаков имеет огромное практическое и теоретическое значение для квалификации и назначения наказания, для организации борьбы с преступностью, так как формы и методыпредупреждения рецидивной преступности, исправления и перевоспитания преступников-рецидивистов во многом специфичны4 .

В юридической литературео понятии рецидива преступленийвысказывают различные суждения. Так, по мнению М.Д. Шаргородского, “... в тех случаях, когда преступник совершил новое преступление после осуждения и полного отбытия наказания за первое, имеет место рецидив. Если же преступник совершил второепреступление после осуждения, но до полного отбытия наказания за первое , то это будет не рецидив, а совокупность наказаний5 . А.А.Пиотковский считал, что уголовным рецидивомможет быть признано только повторное преступление, которое было совершено виновным уже послеотбытия наказания, назначенного ему по приговору суда за ранее совершённое преступление6 .

Под рецидивом , по мнению А.С. Шляпочникова, следует понимать повторное совершение преступления лицом, отбывающим или отбывшим меру наказания за предыдущее преступление1 . Как полагали А.М.Яковлев и В.Н.Кудрявцев и другие учёные, в основу определения понятия рецидива должен браться признак судимости  виновного за ранее совершённое им преступление, а отбытие наказания по предыдущему приговору не обязательно2 .

Ряд учёных криминалистов рассматривали рецидив как вид множественности преступлений в уголовном праве и понимали под ним совершение нового преступления лицом после того, как оно уже было осуждено за предыдущее3 , либо совершение нового преступления при наличии судимости за ранее совершённое преступление4 .

Анализ законодательства и высказанных точек зрения о понятии рецидива преступлений даёт основание для формулирования обязательных признаков рецидива в уголовном праве.

Рецидив - термин латинский, означает “возвращающийся”. Толковый словарь русского языка объясняет этот термин как возобновление, возвращение, повторение чего-нибудь (обычно не желательного), например преступлений.

Одним из обязательных признаков рецидива является повторность совершения преступления. Повторное преступлениеможет быть по форме вины как совпадающим, так и не совпадающим с предыдущим преступлением. Для наличия рецидива не имеет значения ни тяжесть, ни характер совершённых преступлений, ни вид, ни размер наказания.

Совпадение форм вины имеет значение для квалификации содеянного и решения вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом. Это случаи, когда наступление определённых правовых последствий закон связывает с умышленной формой вины, когдамежду первым и последующими преступлениями, совершёнными данным субъектом, имеется определённая связь, свидетельствующая о продолжении прежнего антиобщественного поведениясо стороны конкретного субъекта, несмотря на отбытое (отбываемое) наказание. Несовпадение форм вины при рецидиве преступленийне оказывает влияния на квалификацию содеянного, но может повлиять на вид и размер наказания, на режим отбывания наказания в исправительно-трудовом учреждении, если за последующеепреступление, как и за предыдущее, назначается наказание в виде лишения свободы.

Рецидив, как и иные разновидности повторности преступлений, могут образовать тождественные, однородные и разнородные преступления. В то же время между рецидивом и другими видами повторности имеется существенное различие. Это различие обусловлено тем,что лицо совершает новое (повторное) преступление после того, как оно уже было осуждено за ранее совершённое. Таким образом, следующим обязательным признаком рецидива является совершение повторного преступления лицом, ранее судимым за совершение предшествующего преступления1 .

По вопросу о времени возникновения судимости высказаны различные мнения: А.Ф.Зелинский исходил из того, что лицо считается судимым со времени вступления приговора в законную силу2 , В.В.Ераскин и Л.Ф.Помчалов придерживались мнения, что лицо считается судимым со времени провозглашения обвинительного приговора3 .

В целях единообразного понимания и применения законодательства в судебной практике Пленум Верховного Суда Украины в  постановлении от 12 октября 1989 г. “О выполнении судами Украины законодательства и руководящих постановлений Пленума Верховного Суда Украины, направленных на борьбу с рецидивной преступностью”, разъяснил, что под ранее осуждавшимся к лишению свободы следует понимать лицо, которому вступившим в законную силу приговором суда было назначено наказание в виделишения свободы, подлежащее отбыванию в исправительно-тудовом учреждении. При этом лицо признается осуждавшимся к лишению свободы независимо от того, отбывало ли оно фактически это наказание или по каким-либо причинам не отбывало4 .

Таким образом, законодатель под осуждением понимает вступление приговора в законную силу. Момент вступления приговора в законную силу, с одной стороны, является отправной точкой для отсчёта течения времени судимости, а с другой - сопряжён с наступлением всех последствий, обусловленных наличием обвинительного приговора.

На основании изложенного, под рецидивом в уголовном праве следует понимать совершение повторного преступного деяния лицом, ранее осуждённым за другое преступление, при условии наличия у него непогашенной или  не снятойв установленном законом порядке судимости.

Задача глубокого изучения рецидивной преступности не может быть реализована без уяснения тех её свойств, которые присущи  отдельным группам проявления рецидива. Учёт этих черт, признаков даёт основание для научной классификации рецидивных преступлений, подразделяя их на определённые виды.

а) По характеру преступлений, охватываемых рецидивом, в уголовно-правовой науке различают общий и специальный рецидив. В юридической литературе различные авторы, употребляя термины “общий рецидив” и “специальный рецидив” вкладывают в их содержание неодинаковый смысл5 . Одни авторы понимали под общим рецидивом совершение  лицом ранее судимым, любого нового преступления 6 , другие - совершение разнородных преступлений 7 .

Существует и иная трактовка, согласно которой общий рецидив охватывает сочетание разнородных, а также однородных и тождественных преступлений, если они не предусмотрены законом в качестве квалифицирующих признаков состава преступления. “Общий рецидив (совершение любого нового преступления лицом, ранее осужденным за какое-либо преступление) ,- писал В.Н.Кудрявцев, - не имеет квалифицирующего значенияи рассматриваетсятак же , как и общая повторность, в качествеотягчающего ответственность обстоятельства”. Далее В.Н.Кудрявцевотмечал, что “в настоящее время наше уголовное законодательство знает два вида специального рецидива послеосуждения(например,  ч.2 ст.206 УК Украины) и совершение нового преступления при условиях, предусмотренных в ст.26 УК Украины1 . Согласно приведённому положению не все тождественныеи однородные преступления могутобразовать специальный рецидив, а лишь те которые предусмотрены в нормах Особенной части УК как обстоятельства, усиливающие ответственность преступника. Однородные и тождественные преступления, которые в случаяхрецидива не рассматриваются законодателем в качестве квалифицирующего обстоятельства, относятся, таким образом, к общему рецидиву. Частично совпадает с мнением В.Н.Кудрявцева позиция Е.А.Фролова и Р.Р.Галиакбарова, которые понимали под специальным рецидивом совершение лицом, ранее судимым, нового тождественного или в случаях, специально указанных в законе, однородного преступления2 .

С точки зрения уяснения характера рецидива такое деление вряд ли можно считать удачным. Дело в том, что как общий, так и специальный рецидив - категории объективные, не зависящие от законодательного формулирования уголовно-правовой нормы. Между тем, относится ли та или иная повторность преступлений, в том числе и рецидив, к квалифицирующему обстоятельствуили не относится, зависит от волизаконодателя, учитывающего целый ряд различного рода факторов. Если придерживаться указанной классификации, то пришлось бы отнести некоторые сочетания одних и тех же преступлений к различным видам рецидива.

Думается, что рассматриваемая дифференциация случаев рецидива основана на учёте методов уголовно-правовой регламентации ответственности рецидивистов. Разумеется, и такой критерий может быть положен в основу деления рецидива на виды.Однако, подобная классификация не может заменить посвоему значению дифференциации, покоящейся на учёте характера преступлений. Нельзя признать достаточно правильным понимание общего рецидива как совершение любых преступлений. При такой трактовке по существу стирается различие между общим понятием рецидива и специальным3 .

В связи с изложенным более правильным представляется понимание общего рецидива как совершение лицом после осуждения разнородного преступления. Под специальным рецидивом подразумевается совершение после осуждения нового однородного или тождественного преступления4 .

Общему рецидиву в уголовном законодательстве придаётся значение обстоятельства отягчающего ответственность при назначении наказания (п.1 ст.41 УК Украины). Специальному рецидиву придаётся значение квалифицирующего обстоятельства. Вместе с тем специальный рецидив может иметь значение отягчающего обстоятельства.

б) Основываясь на количественных показателях преступных деяний, образующих рассматриваемый вид повторности преступлений, случаи рецидива можно подразделить на: простой (однократный) рецидив, когда преступление совершается лицом, осуждённым ранее лишь один раз и сложный (многократный) рецидив, когда совершается новое преступление лицом, ранее судимым два раза и более1 . При прочих равных условиях вторая разновидность рецидива свидетельствует о более высокой общественной опасности преступной деятельности рецидивиста, а также, как правило, является объективным выражением большей стойкости антисоциальных настроений индивида, его антиобщественной ориентации. Ведь известно, что антисоциальные взгляды, привычки и навыки складываютсяу человека не сразу, не в одно мгновение, а представляют собой результат более или менее длительного воздействия комплекса различных по своему характеру неблагоприятных обстоятельств. Процесс влияния на личность отрицательных факторов может продолжаться после того, как у него уже сформировалась антисоциальная ориентация. А содержание и степень последней могут быть различны.

При характеристике общественной опасности рецидивиста, неоднократно привлекающегося к уголовной ответственности, представляет интерес его эмоциональная реакция на угрозу наказания. Для рецидивистов указанной категории характерным является растущее с каждым новым преступлением безразличиек угрозе уголовно-правовой репрессии. Преступник всё с меньшими, а нередко без каих-либо колебаний, идёт на совершение очередного преступления, ибо сдерживающие начала постепенно угасают. Притупляются антикриминогенные мотивы не только нравственного порядка, но и чувство страха перед законом. А если рецидивист и испытывает под час известны колебания до совершения преступления, то они обусловливаются соображениями “технического характера”, то есть соображениями возможности реального достижения желаемого в той или иной конкретной жизненной ситуации. Антиобщественные, в том числе преступные, навыки и привычки становятсясвоеобразным жизненным кредо рецидивиста. Многократный рецидив вырабатывает у субъекта определённый опыт преступной деятельности, используемый ими как в целях реализации своих преступных замыслов, так и для того, чтобы избегнуть разоблачения.

Очевидно, этими свойствами личности рецидивистов следует объяснить характерную для сложного рецидива тенденцию увеличения общественной опасности преступлений по мере роста числа судимостей субъекта.

Изложенное позволяет заключить, что целенаправленная и эффективная борьба с рецидивной преступностью требует тщательного анализа, в частности , количественных показателей соотношения простого и сложного рецидива, а равно изменений, происходящих в их соотношении1 .

в) По степени общественной опасности преступлений, охватываемых рецидивом, А.М.Яковлев подразделял на рецидив тяжких и менее тяжких преступлений2 . Данная классификация рецидива, основывающаяся на указанном критерии, заслуживает внимания. Она позволяет, в частности, глубжеуяснить структуру и характер рецидивной преступности. Не выяснив  соотношения тяжких и менее тяжких преступлений в общей массе рецидивных преступлений, нельзя верно оценить и динамику рецидива. Вместе с тем, правильное уяснение картины рецидивной преступности с учётом упомянутыхпоказателей позволяет разработать и претворить в жизнь необходимые меры по дальнейшему совершенствованию форм и методов борьбы с рецидивной преступностью.

Градация рецидива в зависимости от степени тяжести совершённых преступлений помогает верно оценить соответственно и степень общественной опасности рецидивиста. Конечно, мера социальнойопасности последнего определяется не только степенью  тяжести, образующих рецидив преступлений, но и рядом другихфакторов (количеством судимостей, характером совершённых преступлений, временем, истекшим с момента отбытия наказания до совершения нового преступного деяния и др.).  И это необходимо иметь в виду при организации борьбы с рецидивом. Однако, это отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает необходимость точного определения степени социальной опасности преступлений, входящих в рецидив.

Говоря о значении дифференцации рецидива при указанной классификации, следует отметить, что она помогает с учётом степени общественной опасности преступника решить проблему индивидуализации ответственности рецидивистов.

г) Степень общественной опасности преступлений,входящих в рецидив, может быть отражена также при подразделении рецидива в зависимостиот формы вины: рецидив умышленных преступлений, рецидив неосторожных преступлений, рецидив преступлений, совершённых и умышлено, и по неосторожности. Положительная сторона такого делениярецидива заключается в том, что она позволяет, как правило, судить не  только о степени опасности преступлений, составляющих рецидив, но и в известной мере об интенсивности  антисоциальных свойств субъекта.  Вместе с тем указанная классификация не лишена и недостатков, которые сводятся главным образом к тому, что подразделение рецидива по формам вины не всегда может отразить большую общественную опасность умышленных преступлений по сравнению с неосторожными. В каждую из названных групп могут войти преступления, одинаковыепо степени опасности или первая группа (умышленные преступления) будет объединять преступления менее тяжкиечем вторая (неосторожные преступления)3 .

д) Постепени общественной опасности различают рецидив пенитенциарныйи особо опасный1 . Подпенитенциарным рецидивом понимают совершение лицом, отбывшим наказание в виде лишения свободы, нового преступления, повлекшее повторное осуждение к лишению свободы и его отбывание2 .  Наиболее опасную разновидность рецидива представляетособо опасный рецидив. Признание лица особо опасным рецидивистом обусловливает наступление серьёзных правовых последствий.

В законодательстве используется лишь понятие особо опасного рецидивиста. Для признания лица особо опасным рецидивистом и констатации наличия особо опасного рецидива в соответствии со ст.26 УКУкраины необходимо, чтобы: 1) лицо ранее осуждалось к лишению свободы и отбывало его за умышленные преступления из числа указанных в п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 26УК Украины; 2) вновь совершило новое умышленное преступление (из числа преступлений,  перечисленныхв ч.1ст.26 УК Украины); 3) было осуждено за него к лишению свободы на срок свыше трёх лет, не  ниже пяти лет либо независимо от срока наказания; 4) было судимо два, трии более раз к лишению свободы.

Применительно к п. 4ч.1 ст.26 УК Украины особо опасным рецидивистом может быть признано лицо, которое, отбывая наказаниеввиде лишения свободы за совершение одного из преступлений, перечисленных в п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 26 УК Украины, совершит любое умышленное преступление, за которое оно осуждается к лишению свободы на срок не ниже пяти лет.

Решая вопрос о признании лица особо опасным рецидивистом, суд учитывает личность виновного, степень общественной опасности совершённых преступлений, их мотивы, степень и характер участия всовершении преступлений и другие обстоятельства дела.

Только при наличии всех этих условий суд в соответствии со ст.26УК Украины может признать лицо особо опасным рецидивистом.Судимости за преступления, совершённыелицом ввозрасте до восемнадцати лет, а такжесудимость, которая снята или погашена в установленном законом порядке, не учитывается при решении вопроса о признании лицаособо опасным рецидивистом3 .

В зависимости от того, было осуждённым отбыто наказание за ранее совершённое преступлениек моменту учинения нового следует различать дваосновных вида рецидива: рецидив до полного отбытия наказания по предыдущему приговору и рецидив после полного отбытия наказания по предыдущему приговору. Указанные разновидности рецидива могут заключать в себе признаки общего, специального, простого, сложного, особо опасного рецидива и др.

Примером общего, многократного, умышленного рецидива будет дело Колесникова, осужденного 17 мая 1994 года по ч.1ст.101 УК Украинык двум годам шести месяцамлишения свободы, ранее судимого 17 февраля 1988 г. по ч.3ст. 222УК Украины и приговоренного к трём годам лишения свободы, и 26 ноября 1991 г. по  ч.1 ст. 140 УК Украины-к двум годам лишения свободы1 .

Выше было рассмотрено уголовно-правовое (легальное) понятие рецидива. В юридической литературе рецидиву придаётся, однако и  другое значение. Под рецидивом понимается совершение лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, нового преступного деяния без учёта того подвергался илинет виновный осуждению за предыдущеепреступление.Данная точка зрения получилав теории уголовного права наименование фактического рецидива2 .

Идея фактического рецидива была выдвинута Б.С Утевскимещё в 20-х годах. Он считал неправильным понимание рецидива как повторной судимости3 . Однако и понятиефактического рецидива в литературе раскрывается разноречиво. Так, А.М. Яковлевписал, что “... когдапреступление совершаетсяво второй и более раз после отбытия наказанияза предыдущее, но судимость за это преступление снята или погашена, имеет место так называемый “фактический рецидив””4 .

В последнее время всё чаще упоминаетсяо криминологическом рецидиве. В одних случаях понятие криминологического рецидива отождествляется с рецидивом фактическим5, в других - между этимипонятиями отмечается определённое различие. Так  А.Х.Кунашев писал, что “в самом общем  значении рассмотрение  рецидивакак возврата к преступлению основывается на криминологическом  его понятии, как социального факта, заключающегося вповторном  либо многократномсовершении виновным новых преступлений, безотносительно к фактамосуждения  за ранее совершённые преступления и отбывания наказания”. По его мнению, криминологическое понятие рецидива может совпадать с понятием легального рецидива, когда совершается новое преступление после осуждения за ранее совершённоепреступление при неснятой  и не погашенной судимости.В случаях же совершения разнородных преступлений, ни за одно из которыхлицо не было осуждено, криминологическое понятие рецидивапроявляется как совокупностьпреступлений, а при совершении однородных деяний-как повторность6 .

Не признаёт конструкцию фактического рецидива А.Ф.Зелинский. По его мнению, понятие рецидива преступленийдолжно быть единым для всех правовых наук, что, однако, не исключаетдифференциации его видов, обладающих одним и тем же родовым свойством: неоднократностью применения правовых мер воздействия к преступнику. Он полагал, что при изучении рецидива в криминологии должны учитываться случаи, когдаза ранее совершённые преступления к преступнику  были примененымеры общественного воздействия, меры административного взыскания, меры воспитательноговоздействия, а такжеслучаи совершения повторного преступления, когда погашена или снята судимость. С учётом этогоА.Ф. Зелинскийкриминологическимрецидивом считал “совершение нового преступления лицом, ранее осуждённым или подвергнутым иным законным мерам воздействия за предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, независимо от наличия или отсутствия судимостиу виновного1 .

По мнению В.П.Малкова понятиефактического и криминологического рецидиваявляются несовпадающими понятиями. Первое из них  по объёмушире и богаче, чемвторое2 .

Рассмотрение рецидива в криминологическоми фактическомсмыслах имеет, конечно, немаловажное значение с точки зрения более глубокого уяснения рецидива каксоциального явления, подготовки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства и разработки конкретныхмер предупреждения рецидивной преступности.В то же время необходимо отметить, что интересы законности, гарантии прав и законных интересов гражданнесовместимы с механическим перенесением выводови положений криминологии в область уголовного права. Уголовно-правовые меры должны применяться в точномсоответствии с законом и , если криминологические  выводы не нашли закрепления в законе, не соответствует, а тем более противоречат ему, они не могут применяться судом3 .

2. ИДЕАЛЬНАЯСОВОКУПНОСТЬ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Понятие идеальной совокупности в действующем уголовном законодательствене имеет нормативной основы. В теории и судебной практикепод идеальной совокупностью понимаются случаи, когда в результате совершения одного действия лицо учиняет два и более преступлений, предусмотренных различными статьями уголовного закона4 .

Н.Ф.Кузнецова считала, что совокупность является идеальной, когда одним действием субъект причиняет два различных ущерба соответственно различным объектам5. Но это мнение не точно, так как не редки случаи, когда в результате одного действия причиняется одновременно ущерб различным объектам, однако содеянное охватывается одной уголовно-правовой нормой, что исключает идеальную совокупность. Например, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта в результате которого причинена смерть потерпевшему (ст.215 УК Украины). Поэтому справедливо замечание В.Н.Кудрявцева, что длясовокупности характерно то, чтодля совокупности характерно то,что ни одна из норм не охватывает содеянного полностью; оно может получить правильную правовую оценку только путём применения обеих (или нескольких) норм Особенной части УК , вместе взятых1 .

Идеальная совокупность не является искусственно созданной юридической конструкцией, а отражает специфику реальной действительности, когдав результате совершения одного действия лицом осуществляетсядва и более различных преступлений. В теории уголовного права  высказывались различные точки зрения относительно понимания природы идеальной совокупности.

Профессор А.Н.Трайнин писал, что “идеальная совокупность - это когда одним действием лица нарушаетсянесколько уголовных норм”2 . Таким образом, в идеальной совокупности он усматривал нарушение нескольких уголовно-правовых норм.М.М.Исаев  и Н.Д. Дурманов полагали, что идеальная совокупность налицо тогда, когдаодним действием виновного выполняются два или несколько составов преступлений3. ПрофессорА.А. Пионтковскийв идеальной совокупности усматривал несколько преступлений4 . Что касается трактовки идеальной совокупности как нарушение одним действием лица нескольких уголовно-правовых норм, то следует этому решительно возразить. Идеальная совокупность это не просто случай нарушения одним действиемдвух и более норм уголовного закона, а реальное наличие двух самостоятельных  преступлений. Поэтомуправильной представляется трактовка идеальной совокупности как совершения одним действием двух и более различных преступлений, что одновременно и означает, что одним действием лица выполнено два или более состава различных преступлений.

В интересах правильной квалификации содеянного как идеальной совокупностиследует различать: 1) однообъектную и 2)разнообъектнуюидеальную совокупность. Идеальная совокупность является однообъектной, когда оба преступления  направлены напричинение вреда или причиняют вред одному и томуже объектуохраны5 . Примером однообъектнойидеальной совокупности будет следующий случай: Мажуха  осуждён по ч.1 ст.89и ч.1 ст.81 УК Украины за то, что онв электроцехе по месту работы похитилтри метра трубки из нержавеющей стали, вырезавеё ножёвкойиз дистилляционного нагревателя, выведя его из строя. В данном случае осуждённым совершено два преступления, посягающих на один и тот же объект - отношение собственности6 .

Такая же идеальная совокупность содержится в  действиях Капустина ( ст. ст. 17, 95  и ст. 98 УК Украины), который в состоянии сильного душевного волнения покушался на жизнь Орешина и Комендантова, а причинил по неосторожности смерть Шубниковой1 .

Как видно из приведенных примеров, в первом случае, входящие в совокупностьпреступления умышленные, во втором - одно умышленное, другое - неосторожное. В связи с этим однообъектнаяидеальная совокупность подразделяется на совокупностьс одной формой вины.

По мнению А.М.Яковлева, идеальная совокупность преступлений посягающих на один и тот же объект, может иметь место лишь при наличии разнородной формы вины при совершении этих преступлений. Еслиже объект и форма виныв обоих преступлениях совпадают, то идеальной совокупности не будет, а налицо поглощение составов2 . Это положение считал В.П.Малков не подтверждается судебной практикой. Как идеальная совокупность в судебной практике квалифицируются случаи, когда входящие в неё преступления характеризуются одной и той же формой вины и посягают на один и тот же объект. Но такая квалификация возможна, когда: 1)при наличии одного и того же объекта посягательства и в рамкаходной и той же формы вины имеетсяразличие в направленности умысла либо в разновидностях его ( по отношению к одному результату умысел прямой, к другому - косвенный, и наоборот) или в разновидностяхнеосторожности ( по отношению к одному результатупреступная самонадеянность, по отношениюк другому- преступная небрежность); 2) одно из деяний представляет оконченное преступление, а второе - покушение на него.

Наиболее распространённой является разнообъектная  идеальная совокупность. Она имеет место тогда, когда одним действием причиняется ущерб нескольким объектам. Для разнообъектной идеальной совокупности наиболее характерна однородная форма вины. Однако возможна такая совокупность и при различной форме вины по отношению к различным преступным результатам3 .Примером разнообъектнойидеальной совокупностис однородной формой вины может быть дело Круглякова. Он осужден по ч. 4 ст. 82 и ч. 2 ст. 141 УК Украины за то, что провожая домой свою знакомую Савенко, зная, что у неё в пакете находится около 80 гривенвыручкиООО “Вивея” и принадлежащие ей лично аудиокассетывырвал у неё сумку и скрылся4 .

Таким образом идеальная совокупность бывает однообъектной и разнообъектной.В свою очередь эти разновидности подразделяются на идеальную совокупность с однородной формой вины и идеальную совокупность с разнородной формой вины.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Действующее уголовное законодательство содержит значительное числонорм, регулирующих борьбу с различными случаями множественности преступных деяний. Законодательное определение в виде самостоятельных статей получили лишь нормы, относящиеся к условиям признания осуждённого особо опасным рецидивистом (ст. 26 УК Украины), к определениюпонятия совокупностипреступлений  и порядка назначения   при ней наказания ( ст.42 УК Украины), к порядку назначения наказанияпо совокупности приговоров (ст.43 УК Украины). В большинстве же иных случаев  соответствующиенормы предусматриваются в составе других уголовно-правовых институтов в виде частей отдельных статейОбщей или Особенной части УК (п.1 ст. 41, ч.3 ст. 46, ч.2ст.48, ч.2 ст. 49, ч.2 и 4 ст.81, ч.4 ст. 213 УК Украины и др.).

Наличие законодательной обособленностив виде особых статей закона определённых групп норм, относящихся к особо опасному рецидиву, совокупности преступленийи совокупности приговорови других признаков, характеризующих множественность преступлений,является достаточным для постановки вопроса о выделении множественности преступлений в качестве самостоятельного института уголовного права. Все нормы этого института регулируют однороднуюгруппу общественных отношений, тесно связаны между собой в системе норм уголовного права1.

А.М.Яковлев отмечал, что совокупность и другие формы множественности преступных деянийпредставляют составную часть более общей проблемы преступления. Прежде чем назначить наказание суд должен дать правовую квалификациюсодеянному, определитьсколько совершено преступлений, какая форма множественностипреступных деяний имеет место2. Это обстоятельство говорит о том, что институт множественности не может состоять лишь из норм, относящихся к порядку назначения наказания. Это и понятно, ибо главная функция правового института состоит в том, чтобы в пределах своего участка общественных отношений данного вида или рода обеспечить цельное, относительно законченное регулирование. Это значит, что правовой институт должен обладать полным “комплектом” норм, при помощи которых возможно охватить все существенные моменты регулирования соответствующего участка.

Поэтому представляется, что институт множественности должен включать нормы, в которых бы давалось определение различных форм множественности, их разновидности, пограничных с множественностьюединичных сложных преступлений, а также нормы, в которых бы определялись пределы и порядокназначениянаказания при соответствующих случаях множества преступных деяний.

Институт множественности преступлений в новом уголовном кодексеследует поместить после главы “О преступлении”. При таком подходе в уголовном законодательстве вначале получили бы всестороннюю регламентацию вопросы борьбы с отдельным преступлением, а затем- с множественностью преступлений как более опасной формой преступной деятельности. В начале главы необходимо дать понятие институтамножественности преступлений.К сожалению, в проекте уголовного кодекса, подготовленном рабочей группой Кабинета Министров Украины не определяются общее понятие, а закреплены лишь его формы, а в проекте уголовного кодекса , подготовленном  комиссией Верховной Рады Украины  по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью повторностью считается совершение двух или более преступных деяний, которые содержат признаки одного и того же преступления ни за одно из которых лицо не было осуждено.Иными словами повторность, в соответствии с этим определением, могутобразовать только тождественные преступления. Указание же на неосуждение лица ни за одно из преступлений, свидетельствует о том, что авторы проекта, на мой взгляд, узко трактуют понятие повторности преступлений и не относят рецидив к разновидности повторности.

В проекте уголовного кодекса, представленном на рассмотрение Верховного Совета Украины рабочей группой Кабинета Министров Украины повторность определяется как совершение двух и более преступлений, предусмотренныходной статьёй  Особенной части УК, также предусмотренных различными статьями в случаяхпрямо указанных вОсобенной части УК. Очевидно, речь идёт о тождественных и однородных деяний.

Повторность в новом уголовном кодексе предпочтительней  было бы определить как совершение нового преступления лицом, ранее совершившим какое-либопреступление (общая повторность), а такжесовершение нового преступления лицом ранее совершившим однородное или тождественное ему преступление (специальная повторность). При этом не должны быть погашены юридические последствия и отсутствовать процессуальные препятствияк уголовному преследованию.

Повторность отсутствует если преступление  складываетсяиз ряда тождественныхпреступных действий, которые направлены к общей цели и образующих в своей совокупности единое преступление или преступление состоит в длительномневыполнении обязанностей наказуемыхв уголовном порядке.

После статьи о повторности целесообразно поместить статью в которой бы давалось определение разновидностей повторности  не связанной с предшествующим осуждением осуждением виновного (неоднократность, систематичность, промысел, реальная совокупность).

В уголовном кодексе России отсутствует понятие повторности, есть термин “неоднократность”. Неоднократность определяется как совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной или статьёй или частью статьи уголовного кодекса России. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части УК может признаваться неоднократным в случаях прямо предусмотренных соответствующим статьямиОсобенной части УК. Неоднократность отсутствует, если лицо было освобождено от уголовной ответственности или судимость снята либо погашена. По существу российский законодатель избавился от понятия повторности, имевшем место в прежнем УК России, оставив понятие неоднократности, которое по всей видимости наделяет тем же содержанием, что и понятие повторности. Однако понятия повторности и неоднократности находятся в соотношении общего и особенного. Более широким по содержанию является понятие повторности. Различаются неоднократность и повторность не по количественному признаку, по этому признаку они совпадают.  Отличие их в том, что неоднократностью охватываются случаи совершения одинаковых, однородных и разнородных преступлений как до осуждения, так и после осуждения.

Итак, под неоднократностью преступлений следует понимать совершение лицом двух и более тождественных преступлений, если по ним не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а равно не имело место освобождениеот уголовной ответственности по амнистиии помилованию либо по решению надлежащих судебно-следственных органов.

Под систематичностью преступлений следует понимать совершение лицом одного и того же преступления не менее трёх раз, если при этом содеянное свидетельствует об определённойлинии поведении виновного, а совершённые преступления не погашены сроком давности привлечения к уголовной ответственности либо актом амнистии и помиловании.

Под совершение преступлений в виде промысла следует понимать систематическоесовершение лицом тождественных преступлений в целях извлечения дохода, являющегося основным или дополнительным, но весьма существенным источником существования либо источником систематического обогащения.

Под реальной совокупностью преступлений следует понимать последовательное совершение лицом двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статей Особенной части УК ни за одно из которых оно не осуждено.

Вслед за этой статьёй представляется необходимым поместить норму определяющую разновидность повторности, связанную с предшествующим осуждением виновного (рецидив).

Рецидив - это совершение нового преступления лицом имеющим судимость за ранее совершённое преступление. Небезинтересно деление в УК России рецидива на опасный и особо опасный. Целесообразно в новом УК Украины произвести такое же деление.

Завершить систему норм институтамножественности можно было бы статьёй посвящённой идеальной совокупности преступлений, под которой следует пониматьсовершение лицом одним деянием двух или более преступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ               

1.Бажанов М.И. Повторность преступлений как вид множественности преступлений, Харьков, Украинская юридическая академия, 1993.

2.Бюллетень Верховного Суда СССР, 1984, N3.

3.Бюллетень законодательства и юридической практики Украины.

4.Горелик И.И. Правовая оценка повторного преступления. Минск, 1969.                            

5.ДагельП.С. Множественность преступлений. Изд-во Казанского университета,1974.

6.Загородников Н.И.,Стручков Н.А. Направления изучения советского права. - Советское государство и право, 1981, N7.

7.Караев Т.Э. Повторность, неоднократность и систематичность. - Советская юстиция, 1983, N13.

8.Кафаров М.Т. Проблемы рецидива в советском уголовном праве. Баку,1972.

9.Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву. М., 1974.

10.Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве. Киев, 1990.

11.Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963.

12.Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступдений. Изд-во МГУ, 1984.

13.Кучерявый Н.П. Ответственность за мелкое хищение социалистической собственности. 14.Киргизский университет. Фрунзе, 1964.

15.Малков В.П. Повторность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1970.

16.Мельников Ю.,Алиев Н. Понятие множественности преступлений. Советская юстиция,1981, N12.

17.Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. Воронеж. Изд-во Воронежского университета,1983.

18.Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962.

19.Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961.

20.Сборник постановлений Верховного Суда СССР 1924-1977, ч.2. М. 1978.

21.Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Украины по уголовным и гражданским делам, 1995.

22.Сапожников И. Назначение наказания по нескольким приговорам. - Социалистическая законность, 1962, N8.

23.Святохин П.,Жгутов В. К понятиям повторности и неоднократности преступлений. - 24.Советская юстиция, 1971,N1.

25.Советское уголовное право: Общая часть. М. Изд-во МГУ, 1974.

26.Фролов Е.А.,Галиакбаров Р.Р. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. Свердловск, 1967.

27.Юшков В.Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров.М.,1975.

28.Яковлев А.М. Совокупность преступлений. М.,1960.



1Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступныхдеяний как институт советскогоуголовного права. Свердловск, 1967, с.3.

2Малков В.П. Повторность преступлений. Изд-во Казанского университета,1970, с.3.

1 Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Там же, с.4.

1Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. Воронеж. Изд-во Воронежского университета, 1983, с. 30-31.

2 Яковлев А.М. Совокупность преступлений. М., 1960, с.5.

1Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1974, с.9.

2 Дагель П.С. Множественность преступлений.  Владивосток, 1969, с.1.

3 Мельникова Ю.,Алиев Н. Понятие множественности преступлений. - Советская юстиция, 1981, N12, с.23.

4Панько К.А. Там же, с.31.

5 Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.1963, с.285.

1 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-воКазанского университета, 1982, с.9.

2 Фролов Е.А.,Галиакбаров Р.Р. Там же, с.8

3 Советское уголовное право: Общая часть.М. Изд-во МГУ, 1974, с.250.

4 Советское уголовное право,там же,с.251.

5 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. Изд-во Московского университета, 1984,с.160.

1 Криволапов Г.Г.Множественность преступлений по советскому  уголовному праву.М.,1974, с.7-8.

1 Малков В.П. Повторность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1970, с.38-50.

1 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.29.

2 Сборник постановления Пленума Верховного Суда Украины по уголовным и гражданским делам, 1995.

1 Панько К.А. Там же, с.34.

2 Загородников Н.И., Стручков Н.А. Направления изучения советского права. - Советское государство и рпаво, 1981, N7, с.54.

3 Кудрявцев В.Н. Там же,с.284.

4 Дагель П.С. Там же, с.13; Яковлев А.М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву, М., 1960, с.5.

5 Кафаров М.Т. Проблемы рецидива в советствком уголовном праве. Баку,1972, с.9.

6 Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1974, с.182..

1 Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. , там же, с.9.

2 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.43.

3 Юшков В.Н. Назначениенаказания по совокупности преступлений и приговоров. М.,1975, с.87.

1 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву, 1982, с.44.

2 Советское уголовное право: Общая часть. М., Изд-во МГУ, 1974, с.253.

3 Сборникпостановлений Верховного Суда СССР 1924-1977, ч.2.М.1978, с.157.

4 Панько К.А. Там же, с.45.

1 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.17.

1 Малков В.П. Повторность преступлений. Изд-во  Казанского университета, 1970, с.17.

2 Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве. Киев, 1990, с.73-74.

1 Святохин П., Жгутов В. К понятиям повторности и неоднократности преступлений. - Советская юстиция, 1971, N1, с.28.

2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961,с.650.

3 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому головному праву. Изд-во Казанского университета,1982,с.53.

1 Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Там же, с.9.

2 Сапожников И. Назначение наказания по нескольким приговорам, -Социалистическая законность,1962, N8, с.34.

3 Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Тамже, с.9.

4 Бажанов М.И. Повторность преступени как вид множественности преступлений, Харьков. Украинская юридическая академия,1993, с.7.

1 Советское уголовное паво: Общая часть. М., изд-во МГУ,1988, с.200, проф.Леонтьев Б.М., автор главы XIY.

2 Бажанов М.И. Повтроность преступлений как вид множественности преступлений. Харьков. Украинская юридическая академия,1993, с.6.

3 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.57.

4 Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М.,1962,с.60.

5 Курс советского уголовного права : Особенная часть.М., 1959, т.2, с.348.

6 Горелик И.И.Правовая оценка повторного преступения. Минск,1969, с.176-189.

7 Кучерявый Н.П. Ответственностьза мелкое хищение социалистической собственности. Киргизский университет.Фрунзе, 1964, с.245.

1 Караев Т.Э. Повторность, неоднократность и систематичность.- Советская юстиция, 1980, N13, с.21.

2 Панько К.А. Там же, с.42-43.

3 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. Изд-во Московского университета, 1984, с.166.

4 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Украины по уголовным и гражданским делам,1995.

5 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.61.

1 Архив Одесского областного суда,уголовное дело N СЧ-1Д/1986г.

2 Панько К.А. Там же, с.43.

3 Бажанов М.И. Повторность преступлений как вид множественности преступлений. Харьков. Украинская юридическая академия, 1993, с.12.

4 Бюллетень Верховного Суда СССР, 1984, N3, с.20.

5 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советсткому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.65.

6 Бюллетень законодательства и юридическо практики Украины.

1 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскомууголовному праву. Изд-во Казанского университета,1982, с.66.

2 Караев Т.Э. Повторность преступлений.М., 1983, с.38-43.

3 Сборник постановлений Пленма Верховного Суда СССР 1924-1977,ч.2 М., 1978, с. 224.

1 Статшис В.В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. Харьков,1973, с.93.

2 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советсткомууголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.73.

3 Малков В.П. Повторность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1970, с.114.

1 Фролов Е.А.,Галиакбаров Р.Р. Там же, с.17.

2 Фролов Е.А.,Галиакбаров Р.Р. Там же, с.17.

3 Прокопович Е. Совокупность преступлений. - Советская юстиция, 1977, N7, с.23.

4 Малков В.П. Повторность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1970, с. 115-116.

1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Украины по уголовным и гражданским делам, 1995.

2 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924-1977, ч.2. М.,с.196.

3 Куринов Б.А. Научные основы квалификации  преступлений. Изд-во Московского университета, 1984, с.173.

1 Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1974, с.204.

2 Яковлев А.М. Совокупность преступлений. М., 1964, с.82.

3 Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1974, с.206.

4 Бюллетень Верховного Суда Украины, 1966, N6с.9-10.

5 Архив суда Киевского района г.Одессы, уголовное дело N1-175/1994.

1 Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского университета, 1974, с.213.

2 Закутский С.Г. Практика назначения наказания при совершении нескольких преступлений. Ташкент, 1964, с.75.

1 Тимейко Г. Повторность хищений как квалифицирующий признак, - Советская юстиция, 1962, N7, с.29.

2 Кудрявцев В.Н. Там же, с.214.

3 Тимейко Г. Повторность хищений как квалифицирующий признак, - Советская юстиция, 1962, N7, с.29.

4 Панько К.А. Там же, с.45.

5 Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958, с.43.

6 ПионтковскийА.А. Там же, с.650.

1 Шляпочников А.С. Новое уголовное законодательство РСФСР. М., 1961, с. 179.

2 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964,с.40. Кудрявцев В.Н. Там же,с.285.

3 Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве. Баку, 1972, с. 14.

4 Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Там же, с. 9.

1 Панько К.А. Там же,с.48.

2 Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений. Харьков, 1980, с.3.

3 Ераскин В.В., Помчалов Л.Ф. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве. М., 1963, с.5.

4 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда  Украины по уголовным и гражданским делам, 1995.

5 Кафаров Т.М. Там же, с.24-25.

6 Уголовное право: Общая часть.М., 1966,с.169.

7 Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. Киев. Изд-во политической литературы Украины,1983,с.130

1 Кудрявцев В.Н. Там же, с.314-315.

2 Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Там же, с 15-16.

3 Кафаров Т.М. Проблемы рецидива в советском уголовном праве. Баку, 1972, с.49-52.

4 БурчакФ.Г. Там же, с.130.

1 Караев Т.А. Повторность преступлений. М., 1983. с.30.

1 Кафаров Т.М. Там же, с.37-39.

2 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью.М.,1964,с.8.

3 Кафаров Т.М. Там же, с.59-61.

1 Багрий-Шахматов Л.В.,Мирошниченко Н.А.,Стрельцов Е.Л. О проекте основ уголовного законодатльства. (Текст лекций).Одесса, 1988.

СтрельцовЕ., Мирошниченко Н. Проекты нового уголовного кодекса Украины,- Юридическивестник, 1995,N1, с.66-71.

2 Советское уголовное право: Общая часть. Изд-во Московского университета, 1988, с.205, проф. Леонтьев Б.М., автор главы XIV.

3 Панько К.А. Там же, с.63-64.

1 Архив суда Киевского района г.Одессы, уголовное дело N1-166/1994.

2 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы  по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.92.

3 Утевский Б. Рецидив и профессиональная преступность, - Проблемы преступности, выпуск3-4. М., 1928, с.98.

4 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964, с.8.

5 Кафаров Т.М. Там же, с.33.

6 Кунашев А.Х. Уголовная ответственность за рецидив преступленийпо уголовному праву. М., 1970, с.14.

1 ЗелинскийА.Ф. Там же, с.5.

2 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-воКазанскогоуниверситета, 1982, с.89.

3 Кафаров Т.М. Там же, с.33-34.

4 Пионтковский А.А. Там же, с.617-618.

5 Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. М., 1958, с.146.

1 Кудрявцев В.Н. Там же, с.288.

2 Трайнин А.Н. Уголовное право: Часть общая. М.,1929, с.370.

3 Дурманов Н.Д. Ответственность по совокупности преступлений по советскому уголовному законодательству,- Социалистическая законность, 1937, N8, с.84.Исаев М.М.  Назначение наказанияпри совокупности преступлений, - Советская юстиция, 1938, N18, с.21.

4 Пионтковский А.А. Там же, с.617.

5 Яковлев А.М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву,М., 1960, с.65.

6 Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. Практикасудов Украины по уголовным делам. Киев,1996.

1 Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. Практика судов по уголовным делам. Киев, 1996.

2 Яковлев А.М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву. М., 1960, с.65-66.

3 Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского университета,1974, с.161.

4 Архив суда Киевского района г.Одессы, уголовное дело N1-173/1994.

1 Малков В.П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву. Изд-во Казанского университета, 1982, с.130.

2 Яковлев А.М. Совокупность преступлений. М., 1960, с.3.