Загрузить архив: | |
Файл: vdv-0078.zip (52kb [zip], Скачиваний: 77) скачать |
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ:
- История 2
- Актуальность темы 3
- Цель и задачи исследования 4
- Анализ правовой основы и правового регулирования 4
- Систематизация законодательства 5
ЧАСТЬ 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ. 6
1.1. Наследование по закону. 10
1.2. Наследование по завещанию. 16
ЧАСТЬ 2. КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА
НАСЛЕДОВАНИЯ. 25
2.1. Российское законодательство. 26
2.2. Международные правовые нормы. 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 54
БИБЛИОГРАФИЯ:
Научная литература 58
Нормативные акты 59
Материалы юридической практики 59
ВВЕДЕНИЕ
История
По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.
Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании , что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.
По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.
Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного права.
Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).
Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.
Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.
Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.
Актуальность.
Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Союзный и республиканский законы о собственности, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР закрепили кардинальные изменения института собственности в нашем гражданском праве, а значит, изменился и институт наследования. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.
Советское наследственное право - это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе лучшие традиции римского права[1] и, несомненно, заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве. Но и в условиях действия прежней системы собственности накопились различные проблемы.[MХ1] Закрепленные же теперь в новых законодательных актах изменения права собственности обострили их и поставили новые. Их решение невозможно без переработки ряда положений самого наследственного права.
Цель и задачи исследования
Цель данной работы это изучение и анализ проблем, связанных с наследственным правом. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону и наследования по завещанию. Изучение Российского законодательства и Международного правового регулирования, связанного с правом наследования. Анализ, исследование практики и рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.
Анализ правовой основы
Вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами: Конституцией РФ, Основами гражданского законодательства, гражданским кодексом, различными инструкциями и постановлениями.
В истории советского периода у института наследования были подъемы и падения. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет "Об отмене наследования". Этот декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введен в России декретом "Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР" от 22 мая 1922 г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.
По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему права. Но после 1991 года, когда СССР развалилось и появились новые формы собственности, появились различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целый ряд проблем связанный с наследованием.
Сейчас идет разработка и рассмотрение части третей нового Гражданского Кодекса, где будет посвящена целая глава наследованию.
Некоторые коллизионные вопросы отражаются в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Нормативная база касающиеся наследственного права достаточно обширна и порой достаточно устаревши по отношению к сегодняшнему времени. Сегодня мы живем в переходном периоде, когда принимаются много законов и кодексов, связанных с новой рыночной экономикой и структурой, а действующая глава Гражданского Кодекса 1964 года, касающееся наследования не всегда охватывает вопросы, возникающие в жизни.
Систематизация законодательства.
На сегодняшний день право наследования тесно связано с правом личной собственности, а это значит, что в нашей стране личная собственность и право ее наследования охраняются государством,[2] т.е. Конституцией РФ.
Вторым важнейшим источником является Раздел VII Гражданского Кодекса 1964 года. Также регулирует наследственные отношения Основы гражданского законодательства.Различные инструкции и постановления.
В проекте части IIIГК , одной из задач является систематизация законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций.
ЧАСТЬ 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ.
Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам[3].
Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Наследодателем признается лицо после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
Наследниками являются лица, указанные в законе (Ст. 530 Гражданского кодекса 1964 г.) или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.
“Наследство” – не просто один из многочисленных юридических терминов, это – конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.
Общее правило наследования несложно – в порядке наследования переходит все имущественные права и обязанности наследодателя за небольшими исключениями.
В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего, переходящее по наследству) не входит те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др. Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть передано по наследству, но паенакопления умершего наследуется. Также в состав наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя.
Хотелось бы затронуть несколько особенностей наследства.
Согласно законодательству, после смерти инвалида, получившего легковой автомобиль с ручным управлением бесплатно, такой автомобиль остается в собственности его семьи. Тот же порядок предусмотрен и для случаев, когда автомобиль был приобретен инвалидом Отечественной войны по льготной цене. Порядок оформления автомобилей, полученных инвалидами бесплатно, на членов их семей установлен в Российской Федерации специальнойинструкцией, утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР[4], а Постановлением Правительства РФ № 1056 установлено, что вместо автомобиля “Запорожец”, учитывая прекращение производства этой марки автомобилей, надлежит обеспечивать инвалидов автомобилями марки “Ока” и “Таврия”. Автомобиль, будучи зарегистрирован органами ГАИ на одного из членов семьи, не становится его личной собственностью, а является общей собственностью всех членов семьи. В связи с этим любой из собственников может претендовать на его долю или возмещения стоимости его доли. Мы видим, что рассмотренный порядок перехода автомобиля после смерти инвалида не является наследованием, а сам автомобиль не входит в состав наследственного имущества. Во-первых, инвалид не может завещать полученный им бесплатно автомобиль кому- то ни либо[5]. Во-вторых, рассмотренный порядок перехода автомобиля после смерти инвалида отличается от наследования тем, что нормативные акты предусматривают переход автомобиля в натуре не к наследникам, но к членам семьи инвалида. А это ни одно и то же. Члены семьи в некоторых случаях вообще не являются наследниками по закону (например, племянник, жена сына и т.д.). Под членами семьи следует понимать тех лиц, которые проживали совместно с умершим и вели общее хозяйство.
В договоре смешанного страхования жизни, как правило, указывается, кому должно быть выплачено страховое возмещение в случае смерти застрахованного лица до окончания действия договора. Пункт 2 ст. 19 Закона РФ “О страховании” гласит: “В случае смерти страхователя, заключившего договор личного страхования в пользу третьего лица, права и обязанности, определяемые этим договором, переходят к третьему лицу с его согласия. При невозможности выполнения этим лицом обязанностей по договору страхования его права и обязанности могут перейти к лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанности по охране прав и законных интересов застрахованного лица”. Однако в целом ряде случаев страховая сумма может быть предметом наследственного правопреемства:
· страховая сумма по договору смешанного страхования жизни выплачивается наследникам страхователя, а не лицу, в пользу которого заключен договор, если страхователь умер после окончания срока страхования, не получив причитающуюся ему страховую сумму;
· в случае одновременной смерти застрахованного лица, назначенного для получения страховой суммы, последняя выплачивается наследникам застрахованного[6];
· если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, умышленно лишило страхователя жизни;
· если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, умерло ранее страхователя, а он не изменил свое распоряжение;
· если распоряжение о выдаче страховых сумм определенному лицу в договоре страхования отсутствует;
· если в распоряжение указано, что страховая сумма выплачивается наследника;
· если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, отказалось в получении страховой суммы.
Также целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды денежных выплат:
а) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью родителей, имевшего право на это пособие;
б) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным ко дню смерти работника[7]. Оно выплачивается совместно проживающим с ним членами семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивение умершего (п. 50 Основных условий обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.84 г.).
в) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим совместно с ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев, заработная плата включается в состав наследства.
Также много сложностей возникает с жилым фондом и садовыми участками, но к этому вопросу я вернусь чуть позже. Единственное, что хотелось бы отметить здесь, что не могут являться объектами самовольно возведенные здания. В соответствии со ст. 222 ГКу гражданина, построившего жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с существенными отступлениями от проекта или грубыми нарушениями основных строительных норм и правил, отсутствует право продавать этот дом, дарить его, сдавать внаем и т.д. Таким образом, самовольно возведенное строение не становится объектом права личной собственности и в силу этого не может быть и объектом наследования.
Создан особый правовой режим, касающийся вкладов, в отношении которых сделано завещательное распоряжение (говорить о “завещании” в данном случае было бы юридически неграмотно), установлен особый правовой режим. Он проявляется в том, что:
qдля получения такого вклада не требуется свидетельство о праве на наследство;
qдля его получения не нужно ждать истечения какого – либо определенного срока с момента смерти вкладчика и в то же время не предусматривается какой – либо максимальный срок на получение вклада;
qиз вклада, в отношении которого имеется завещательное распоряжение, не выделяется определенная доля и он не принимается во внимание при расчете обязательной доли;
qиз такого вклада не могут быть удовлетворены претензии кредиторов умершего вкладчика;
qлица, получающие вклад в соответствии с завещательным распоряжением вкладчика, освобождаются от обязанностей, вытекающих из содержания ст. 549 ГК РСФСР, по возмещению расходов по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, на содержание лиц, находившихся на его иждивении, и т.д.
Законом четко определен круг лиц, которые призываются к наследованию после смерти наследодателя. Это, прежде всего лицо или лица, которым завещано имущество. Если завещание не было составлено или все наследники по завещанию отказались от наследства, то право на него возникает у наследников по закону, указанных в ст. 532 ГК РСФСР.
1.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ.
Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за "черту", что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.
Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (ст. 527 ГК). Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещанием. Основание наследования (по закону или по завещанию) не может быть предметом соглашения.
Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц – недостойных наследников – права на наследство. Согласно ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке (ч. 2 ст. 531 ГК).
Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ч. 2 ст. 531 ГК, распространяются только на случаи наследования по закону. Лишенные родительских прав, злостное уклонение от уплаты алиментов не являются препятствием к наследованию по завещанию, так как наследодатель вправе завещать свое имущество любому лицу.
Также граждане, лишенные права на наследство в порядке ст. 531 ГК, не призываются и к наследованию обязательной доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.
Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства в порядке, установленном ст. 548 ГК РСФСР, и т.д. Согласно ст. 528 ГК РСФСР, временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Закон и судебная практика не придают значения часу и минутам смерти наследодателя. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством органов загса о смерти, извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны.
Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, - место нахождения имущества или его основной части.
С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
В соответствии со ст. 546 ГК РСФСР принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление вовладение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.
В соответствии с ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (ст. 532, 536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в течении оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
Согласно ст. 532 Гражданского кодекса 1964 г., при наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.
При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, к наследованию по закону призываются наследники второй очереди. Таковой являются: братья и сестры умершего, его дед и бабушка со стороны отца и матери.
Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.
Следует обратить внимание на несколько моментов.
1. Употребляя термин "дети" законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей, родившихся в незарегистрированном браке, или, как еще говорят, "внебрачных детей", то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законном порядке: либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей[8], либо судом по правилам ст. 50 Семейного Кодекса РФ.
2. Под "усыновленными" понимаются дети, чье усыновление юридически оформлено в соответствии с правилами ст. 124 - 125 Семейного Кодекса РФ.
Усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными родителями и, естественно, после него не наследуют.
Важное разъяснение содержится в п.3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по делам о наследовании", где сказано, что пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные иждивенцы.
3. Не совсем просто и понятием "супруг". Прежде всего, этим понятием охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Важно отметить, что брак считается расторгнутым с момента регистрации этого обстоятельства в органах ЗаГСа, а не с момента вынесения решения суда о расторжении брака.
4. Из лиц, охватываемых понятием "родители" умершего, мать наследует всегда, а отец - только в случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке (см. п. "2").
Говоря о наследниках второй очереди, необходимо отметить следующее.
5. Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и не полнородные (у них одна мать и разные отцы - единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери - единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют.
6. Дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а вот "со стороны отца" - только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена предусмотренным законом способом (см. п. "1").
Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится между ними поровну. Следовательно, если есть наследник первой очереди и наследники второй очереди, то первый получает все, а вторые - ничего. Но есть исключения из этого правила, касающиеся наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода.
"К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию."[9].
Что значит "нетрудоспособные иждивенцы"?
О понятие "иждивенцы" в п. 2 постановлении Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. сказано, что состоявшими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.
Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод - иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию.
Понятие "нетрудоспособный" разъяснено законодателем[10] так, что следует относить женщин, достигших 55 лет, мужчин - 60 лет, инвалидов I, II и III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет. (При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет). Имеет значение сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо обратить внимание на то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (так называемых "военных", "шахтерских" и т.д.), права считаться "нетрудоспособным" не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.
Итак, гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии двух обстоятельств: 1) иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства; 2) получаемое им содержание от наследодателя должно быть единственным либо основным и постоянным источником средств существования и предоставляться не менее одного года до открытия наследства.
Доказательством факта иждивения могут стать следующие документы: справка местной администрации, жилищно - эксплуатационной организации, с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении юридического факта нахождения на иждивении. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке ВТЭК.
В Гражданском Кодексе также предусмотрены случаи[11], когда имущество переходит к государству.
Наследственное имущество по праву наследования переходит к государству:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства.
Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.
1.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.
Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия “завещание”. В нашей цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.
Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка[12], единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление или более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ “государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц”. Надо отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было “встречными условиями”. Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
Хотелось бы отметить, что в ст. 534 ГК РСФСР предоставляется гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство. Но как? Существует два способа. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство. Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещании имущество “забытый” наследник претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он – полноправный наследник. Правда, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем: “завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим”, то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.
Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то, чтобы завещатель являлся дееспособным[13] лицом. Дееспособность четко оговорена в законодательстве, судебной и нотариальной практиках. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который “вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека”. Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания. Исходя из строго личного характера сделки – завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия опекуна.[14] и исходить при этом надо из следующего: 1) лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней; 2) цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своего имущества (заработной платы, предметов домашнего обихода, денежных сбережений, других объектов личной собственности), которые идет во вред ему самому, его семье и которые, наконец, по своим целям является антиобщественным использованием имущества; 3) завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами. П.С. Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства[15]. Он отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных воле изъявлений двух и более лиц, что при составлении завещания, даже с согласия попечителя, не имеет места. Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказ должен быть мотивирован.
Наиболее остро в юридической литературе дискутируется вопрос о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том что частично дееспособные правом завещать не обладают. Указанная позиция полностью соответствует законодательству. Действительно, завещать принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему правилу, не могут. Однако из анализа п.2 ст.26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, так как понятие "право завещать" входит в понятие "распоряжаться", то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти. В этом вопросе я хотел бы согласится с мнением М.Ю. Баршевского. Он считает, что "можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения"[16]. [17]. Если эти действия носят имущественный характер, соответственно, должны применятся правила ст. 538 ГК РСФСР. Основное отличие “возложения” от “отказа” заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательного отказа.
Форма завещания.[AK2]
Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит действительность завещания. В соответствии со ст. 540 – 541 ГК РСФСР завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще удостоверено. Не допускается составление устных завещаний. Принято считать, что при удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) проверяет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося гражданина.
В соответствии с Основами законодательства РФ “О нотариате” завещание может быть удостоверено: а) в государственной нотариальной конторе (ст. 36); б) нотариусами, занимающимися частной практикой (ст. 35); в) должностными лицами органов исполнительной власти (ст. 37); г) должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38).
К нотариально удостоверенным приравниваются[18]:
- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно – профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;
- завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах внутреннего плавания под флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
- завещания граждан находящихся в разведочных арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
- завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочий и служащих, членов их семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
- завещание лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и вего присутствии, а также в присутствии нотариуса (должностного лица) может быть подписано другим лицом - рукоприкладчиком (ст. 542 ГК РСФСР). При этом нотариус (должностное лицо) обязан указать, что завещание подписано другим лицом, и одновременно указать причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать завещание.
Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР от 6 января 1987 года, под 78-м номером (хотя она уже не действует), звучит так: “Гражданин, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении за исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завещателя”. И далее, Инструкция указывала на необходимость прямо в тексте завещания сделать соответствующую отметку о таком желании завещателя, получить под этой отметкой дополнительную подпись государственного нотариуса и поставить печать. Нотариальная практика стоит на той же позиции по сей день.
Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене или изменение ранее составленного завещания. Статья 543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Судебная практика строго придерживается этого правила.
Таким образом, первый способ отменить или изменить завещание заключается в составлении нового завещания, так или иначе противоречащего ранее составленному. При этом существенными являются два момента: во-первых, сам по себе факт составления нового завещания не влияет на юридическую силу предыдущих завещаний. Ранее сделанные завещательные распоряжения отменяются только противоречащими им распоряжениями нового завещания. Во-вторых, более позднее завещание отменяет ранее составленное (при наличии между ними противоречий) во всех случаях и не имеет значения, кем эти завещания были удостоверены. Законодательство не отдает преимущество нотариально удостоверенным завещаниям по сравнению с завещаниями, к ним приравненными и удостоверенными в порядке ст. 543 ГК РСФСР. В таком же порядке, т.е. путем составления нового завещания, предыдущее завещание может быть изменено или дополнено.
Второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче соответствующего заявления в государственную нотариальную контору, главе администрации поселкового, сельского округа, совершающего нотариальные действия (при отсутствии в данной местности нотариальных контор).
Представляется, что все сведения, касающиеся завещательных распоряжений граждан (сами завещания, заявления об их отмене), должны направляться соответствующими должностными лицами в адрес нотариальной конторы по месту постоянного жительства завещателя, а в случаях, когда завещатель не имел постоянного места жительства в РФ или оно неизвестно, - в адрес 1-й Московской государственной нотариальной конторы.
Исполнение завещания.
В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР, если завещатель не назначил исполнителя завещания, завещательные распоряжения должны исполнятся наследниками. В то же время завещатель может назначить исполнителем своей последней воли как постороннее лицо (исполнитель воли), так и одного или нескольких лиц из числа наследников. В случае, когда “исполнитель воли” – требуется согласие, выраженное им в специальной надписи на завещании либо в специальном заявлении, приложенном к завещанию.
Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение расходов, связанных с охраной и управлением наследственным имуществом. По исполнении завещания наследники вправе требовать отчет о его исполнении[19].
Исполнитель воли завещания является помощником наследников в осуществлении завещания, его права иобязанности должны определяться содержанием завещания. При удостоверении завещания, когда назначается исполнитель воли завещателя, необходимо, чтобы нотариус или иное должностное лицо, полномочное удостоверять завещания, подробно выясняли желания завещателя, круг прав и обязанностей, возлагаемых им на исполнителя.
Существуют различные точки зрения по поводу того, требуется ли при оформлении завещания согласие наследника по завещанию быть его исполнителем. Ряд авторов (Н.И.Бондарев, Т.Н.Ильина, С.Я.Шимелевич Удостоверение и исполнение завещаний с.26) считают, что согласие наследников требуется. Другие (Э.Б.Эйдинова Наследственные дела в практике суда и нотариата с.50) указывает, что необходимо только согласие постороннего лица. Я хотел бы придерживаться мнения Э.Б.Эйдиновой.
ЧАСТЬ 2. КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАСЛЕДСТВОМ.[20].
В том случае, когда наследство открылось до 14 марта 1945 г., ноне было принято наследниками и не перешло всобственностьгосударства как выморочное, спор о наследстве разрешается на основании нормГражданского кодекса, действовавших в период с 14 марта 1945 г. по 1 октября1964 г[21].
2. При рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силуч.1 ст. 531 ГК РСФСР могутбытьпризнаны неимеющимиправа наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являютсяпосмыслу указаннойстатьиоснованием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий.Вотношении лиц,осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, неприменимо.
3. Поскольку ст. 546 ГК РСФСР устанавливает шестимесячныйсрок для принятия наследства, судам следует при рассмотрениидел онаследовании применительно к п. 4 ст. 214 ГПК РСФСР приостанавливать производстводо истечения этого срока.
4. При рассмотрении дел о продлении срока дляпринятиянаследства следует иметь в виду, что суд вправе удовлетворить заявленное требование лишь в случае, когда в ходе судебного разбирательства будетустановлено, что этот срок пропущен по уважительным причинам.
Если ни один изнаследниковне принялнаследство,имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе влюбое времяобратитьсяв нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.
5. Судам необходимо учитывать, что если наследник фактическипринял наследствоодним изуказанныхвст. 546ГК РСФСР способов, но нотариальнойконторой покаким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, несогласного с действиями нотариальнойконторы,рассматриваютсяв порядкеособого производства.
В случае когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы,перечисленныевп.101 Инструкциио порядке совершения нотариальных действий нотариальными конторамиРСФСР, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о правенанаследство, его жалоба на отказ в совершении нотариальногодействиярассматривается по правилам, предусмотренным гл. 32 ГПК РСФСР.
Если же у наследника, фактически принявшего наследство,отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить ихинымпутем, заявлениеоб установлениифакта принятиянаследстварассматриваетсяпо правилам, предусмотренным гл. 27 ГПК РСФСР.
6. В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариусаввыдаче свидетельства о праве на наследство либо прирассмотрениизаявления об установлениифактапринятия наследства возникает спор о праве гражданском, такиетребования подлежатрассмотрениюсудом впорядке искового, а не особого производства.
7. Учитывая, что всоответствиисост. 34Семейногокодекса РФ вклады в отделениях Сберегательного банка Российской Федерациии других кредитных учреждениях, внесенные супругами в период совместнойжизни на имя каждого из них, представляют собой их общую совместную собственность, наследствомявляетсятолько та часть вклада (вкладов), которая принадлежит самому наследодателю.
Судам следует иметь в виду, что наследники вправе требоватьраздела вклада (вкладов) и определения размера доли, принадлежавшей наследодателю, учитывая при этом и другое принадлежавшее ему имущество.
8. Посколькуст. 543ГК РСФСРпредусматривает,что завещание, составленное позднее, отменяет составленное ранее полностью или в части и не содержит исключений в отношении вкладов, следует иметь в виду, что это правилораспространяетсяи назавещательныераспоряжения, сделанные отделениям Сберегательного банкаРоссийскойФедерации иЦентрального банка Российской Федерации (Банка России) при условии, если в нотариально удостоверенном завещании имелось специальное указаниеотом, чтооно распространяется и на вклад, вотношениикоторого ранее былосделано завещательное распоряжение.
9. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить всостав предметовобычнойдомашней обстановкииобихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, чтоантикварныепредметы, а также представляющие художественную, историческую или инуюценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановкии обихода, независимо от их целевого назначения. Длявыяснениявопроса о художественной, исторической либоинойценности предмета,поповоду которого возник спор, суд может назначить экспертизу.
10.При применениист. 535ГК РСФСР,содержащейисчерпывающий перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, необходимо учитывать следующее:
а) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия другихнаследниковна ееполучение,так какзаконне предусматривает необходимости их согласия;
б) внуки иправнукинаследодателя,родители которыхумерлидо открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют правона обязательную долю в наследстве за исключением случаев,когдаэти лица находились на иждивении умершего;
в) ст. 535 ГК РСФСР не связывает возникновение права на обязательную долювнаследстве уперечисленныхв этойнормелиц ссовместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства;
г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых ониимели право наследовать, неутрачивают правонина долювнаследственном имуществе какнаследники позакону,нинаобязательную долю,если имущество было завещанодругимлицам, посколькуковремени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся ихродителем, не были прекращены.
Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследованияимущества этого родителя и его родственников не имеют,посколькупри усыновлении утратили в отношенииихличные иимущественныеправа (ч. 2 ст. 137 Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, указанныхвч. 4 ст. 137 Семейного кодекса РФ, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с однимизродителей вслучаесмерти другогоилис родственниками умершего родителя по ихпросьбе, еслипротивэтого не возражает усыновитель;
д) при определении размера обязательной долив наследствеследует принимать вовнимание всехнаследниковпо закону,которыебыли бы признаны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателяна долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли додняоткрытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановкииобихода, независимоот того, проживал ли кто-либо изнаследниковсовместно снаследодателем. Поэтому при определении размеравыделяемойистцу обязательнойдолив наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученногоим в порядке наследования по закону(илипо другомузавещаниюэтого же наследодателя),втом числеистоимость имущества,состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.
11. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а необязанностью наследника(ст. 557ГК РСФСР).Поэтому отсутствие свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 129 ГПК РСФСР) и не влечет засобой утратунаследственныхправ, еслинаследствобыло принятов срок, установленный ст. 546 ГК РСФСР.
12.Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом,подтверждающимпринятие наследства(ст. 546ГК РСФСР), следуетиметьв видулюбые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его внадлежащем состоянииилиуплату налогов,страховыхвзносов, других платежей, взимания квартплаты сжильцов,проживающих внаследственномдоме по договору жилищного найма, производство за счет наследственногоимущества расходов,предусмотренныхст. 549 ГКРСФСР,или погашение долгов наследодателя и т.п.При этомследуетиметь ввиду,что указанные действия могут быть совершеныкаксамим наследником,такипоего поручению другими лицами в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Однако нельзярасцениватьв качестведействий,направленных на принятие наследства, получение лицом вклада,находящегосяв отделении Сберегательного банкаРоссийскойФедерации иливЦентральном банке РоссийскойФедерации(Банке России),вотношении которого имелось распоряжение вкладчика на случай его смерти, поскольку в силу ст. 561 ГК РСФСР вкладвуказанном случаеневходит всоставнаследственного имущества и нанего нераспространяютсянормы, регулирующиепорядок принятия наследственного имущества.
13.При рассмотрениидело признании отказа от наследства недействительным судыдолжныучитывать, что такой отказ, помимо оснований,указанныхв ст. 550 ГК РСФСР, может быть признан недействительным в предусмотренных ГК РФ случаях признания недействительности сделок.
14. В соответствии со ст. 559 ГК РСФСР при недостижениисоглашения между наследниками, принявшими наследство, о егоразделетакой раздел производитсявсудебном порядке.Разрешаяэти споры,суды должны выяснить, кем из наследников в установленномст. 546ГК РСФСРпорядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а такжевыяснять, какое конкретно имущество подлежит разделу икаковаего действительная стоимостьнавремя рассмотрениядела.При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность.
При этом следует иметь в виду, что:
а) в наследственную массу, в установленныхзакономслучаях, могут включатьсяземельныеучастки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондовколхозов (совхозов)илиакции на сумму этойдоли,владельцем которыхявлялсянаследодатель,а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силуст. 213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина;
б) поскольку ст. 561 ГК РСФСР предусмотреноизъятиев применении правил наследования только в отношениивкладов граждан,находящихсяв отделениях Сберегательного банкаРоссийской ФедерацииилиЦентральном банке Российской Федерации (Банке России), по которым наследодателем было сделано распоряжение на случайсмерти, вкладыграждан,находящиеся в других банках икредитныхучреждениях, наследуютсявобщем порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения,если иноенебудет специально предусмотрено законом;
в) не может быть включено в наследственную массу недвижимоеииное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владеликак собственникигражданинили юридическоелицона протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (инымимуществом),так какв указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГКРФприобрели правособственности наимущество,принадлежавшеенаследодателю.Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении негоне имели;
г) учитывая, что в наследственную массу может быть включенотолько имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях,судне вправе удовлетворить требования наследников опризнанииза нимиправа собственности на самовольно возведенные строения или помещения;
д) суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном выражении, если возможен раздел в натуре и другиенаследникивозражают против выплаты компенсации;
е) разрешая спор о преимущественном правенаследованияземельного участка, оставшегося после смерти гражданина,которыйвел крестьянское хозяйство, необходимо учитывать, что всилу ст. 61Земельногокодекса РСФСР (1991г.)земельный участоквпервую очередьпередаетсяпо наследству одному из членов этого хозяйства и лишь при отсутствии таковых он может быть передан одному из наследников имуществаумершего,который изъявил желание вестикрестьянское хозяйство.Вопросотом,ктоиз наследников,не являвшихся членами указанного хозяйства, имеет преимущественное право на земельныйучасток, решаетсясудомс учетом опытаработынаследников всельскомхозяйстве, сельскохозяйственной квалификации либоспециальнойподготовки и других обстоятельств, перечисленных в ч. 3 ст. 58 Земельного кодекса РСФСР (1991 г.) Поскольку законом не установлен предварительныйвнесудебный порядокрассмотрения спора о том, кому изнаследниковследует передатьземельныйучасток, отсутствие решения местной администрациипоэтому поводунеявляется препятствием для рассмотрения дела по существу.
Учитывая, что при разрешениивозникшегомежду наследникамиспора могут быть затронуты интересы органов государственной власти или местного самоуправления, введениикоторых находится земельныйучасток,суду следует известить соответствующий орган об имеющемся в производстведеле с тем, чтобы он мог вступить в процесс, если сочтет это необходимым.
15. При рассмотренииспоровмежду наследникомпозавещанию, на которогонаследодателембыла возложена обязанность по исполнению какого-либо обязательства, и отказополучателем судам следует руководствоваться требованиями ст. 538 ГК РСФСР.
При этом необходимо иметьв виду,чтонуждаемость наследникав пользовании наследственным имуществом (например,личнаянуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т.п.), невлияютна праваотказополучателя,поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не можетбыть изменен его наследниками.
Права и обязанности отказополучателя в соответствии сост. 538ГК РСФСР прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившимзавещательный отказ.
16. При рассмотрении требований кредиторов о взысканиинаследников, принявших наследство, долговнаследодателясуды должныиметьввиду следующее:
а)шестимесячный срок,установленный ст. 554 ГК РСФСР для предъявлениякредиторами наследодателяпретензий к наследственному имуществу, относится к требованиям, вытекающим из обязательств наследодателя.
Этот срок не распространяется на иски третьих лиц о признанииправа собственности на имущество и истребовании принадлежащего им имущества;
б) поскольку закон (ст. 554 ГК РСФСР) содержит специальноеуказание о том, что непредъявлениекредиторами наследодателяпретензийпоего долгам в течение 6 месяцев со дня открытия наследствавлечетза собой утратуправатребования, вотношенииуказанного сроканеподлежат применению правила о восстановлении,перерывеи приостановлениисрока давности (ст. 202 - 205 ГК РФ);
в) на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателемво времяего болезни,наего похороны,атакже расходовпо охране наследственного имущества и управлениюимраспространяетсяобщий срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ;
г) на требованиязалогодержателяпо обязательствам,обеспеченным залогом,шестимесячныйсрок, установленныйст. 554 ГК РСФСР, не распространяется, поскольку из ст. 352 ГК РФ вытекает, что правозалога со смертью залогодателя не прекращается;
д)по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают наследники,ккоторым перешлов порядке наследования имущество, являющееся залогом; в случае когда стоимость перешедшегокнаследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя,квозмещению этихпретензий,превышающих стоимость заложенного имущества,могутбыть привлеченыи другие наследники пропорционально доле перешедшегок нимнаследственногоимущества при условии, что такие требования были предъявлены залогодержателем в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
е)установленный ст. 554 ГК РСФСР шестимесячный срок для предъявленияпретензий кнаследственномуимуществу непорождает у кредиторов права досрочного исполнения обязательств.
17.Смерть лица,являвшегосяответчиком поискуо возмещении причиненного им вреда, в силу п. 8 ст. 219 ГПК РСФСРне можетявляться основанием для прекращения производства по делу, так как ст. 553 ГК РСФСР допускаетправопреемствопо данному правоотношению и наследники, принявшие наследство,отвечаютпо долгамнаследодателяв пределах стоимости наследственного имущества.
18.Учитывая, чтонеправильноеоформление наследственных прав нотариальными конторами либо удостоверение завещаний должностными лицами, на которых ст. 541 ГК РСФСР в указанных в нейслучаяхвозложена такая обязанность, влечет за собой нарушенияправи интересовгражданили государства, обратить внимание судов на необходимость доводитьобовсех таких случаяхдосведения организаций,вышестоящихпо отношениюк должностным лицам, допустившим неправильные действия.
Судебная практика.
Хотелось бы отметить несколько ярких примеров с судебной практики, которые непосредственно связаны с наследованием.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова".
КонституционныйСуд Российской Федерации установил:
1. Истцы А.Б. Наумов и Л.Б. Кудашева обратились в Раменскийгородской суд Московской области с иском к Н.Б. Дрожжиной и В.Б. Щетинину о признании права собственности на часть дома в деревне НикулиноРаменскогорайона. Суд отказал в удовлетворении их исковых требований исходяизтого, что этот дом является частью имущества колхозного двора и, следовательно,на него распространяется правило части первой статьи 560 ГК РСФСР, согласно которой в случае смерти члена колхозного двора наследованиевимуществе двора не возникает.А.Б. Наумов обратился в Конституционный СудРоссийскойФедерации с жалобой о проверке конституционности этой нормы, поскольку полагает,что еюнарушается егоконституционноеправо наследования,гарантируемое статьей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации.
2. Часть первая статьи 560 ГКРСФСР,которую обжалуетзаявитель, неразрывно связана с частью второй этой статьи,согласнокоторой, если после смерти члена колхозного двора других членов дворане остается,к имуществу двора применяются общие правила наследования. Оценка содержания части первой статьи 560 ГК РСФСРсточки зрения соответствия Конституции Российской Федерации требует еерассмотрения в совокупностисчастью второйтойже статьи, поскольку последняя определяет сущностные пределы ограничения, сформулированного в обжалуемой норме.Кроме того,частью третьей статьи 560ГК РСФСРположения о наследовании в колхозном дворе, содержащиеся в частях первой и второй той же статьи, распространены на наследование имущества граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве.
3. Начавшиеся в середине 80-х годов преобразования в социально-экономическойжизни страныповлеклиизменения в правовом статусе колхозного двора. В Примерном уставе колхоза, принятом 25марта 1988 года IV Всесоюзным съездом колхозников, понятие "колхозный двор" уже отсутствовало. Основы законодательства Союза ССР и союзныхреспублико земле, введенные в действие 15 марта 1990 года, также непредусматривали специальный институт колхозного двора. С момента введения ихв действие институт колхозного двора, связанный спредоставлениемземли колхозом, утратил в земельномзаконодательствеправовую основу:предоставление земли всем гражданам, в том числе членамколхоза,стало осуществляться только местными Советами народных депутатов.
Институт колхозного дворавгражданском правепредполагалранее особый правовой режимимущества, принадлежащегоегочленам направе совместной собственности. Всобственностиколхозного дворанаходились подсобноехозяйство на приусадебном участке земли, жилойдом, продуктивный скот, птица и мелкий сельскохозяйственныйинвентарь. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации 1994года несодержит понятия"колхозныйдвор". Всвязис этимстатья 126ГК РСФСР о собственностиколхозного двора и, следовательно, признание его специальногоправовогорежима вгражданскомзаконодательстве также утратили силу с 1 января 1995 года (статья 2 Федеральногозаконаот21 октября 1994 года"Овведении вдействиечасти первойГражданского кодекса Российской Федерации").
Статья 560 ГК РСФСР, хотя формально и не былапризнанаутратившей силу, не подлежит применению, поскольку законодательству, принятому после вступления в силу действующей Конституции Российской Федерации,правовой режим колхозного двора неизвестен.Однако, какпоказываетпрактика, положениястатьи продолжаютприменяться,что затрагиваетохраняемое государством конституционное право наследования.
В связи сэтимКонституционныйСуд РоссийскойФедерацииобязан проверить конституционность норм данной статьи, так как в соответствиис частьювторойстатьи 43Федерального конституционного закона "О КонституционномСудеРоссийской Федерации"вслучаях, когданорма, конституционность которой оспаривается, была отменена либо утратила силу к началу или в период рассмотрения дела,начатое КонституционнымСудом Российской Федерациипроизводствоне можетбытьпрекращено, еслив результатеее действиянарушаютсяконституционныеправа и свободы граждан.
4. Согласностатье 17 (часть 3)Конституции РоссийскойФедерации осуществление прав и свобод человека игражданинане должнонарушать праваи свободыдругихлиц. Этимтребованиемопределяются границы использования гражданами своих прав, на что указано и в статье 55(часть 3)Конституции Российской Федерации, устанавливающей возможность ограничения прав и свобод законодателем, в том числедлязащиты прави законных интересов других лиц.
Право наследования, предусмотренное статьей 35 (часть 4) Конституции РоссийскойФедерации иболееподробно урегулированное гражданским законодательством,обеспечиваетгарантированныйгосударством переход имущества, принадлежавшегоумершему(наследодателю),к другимлицам (наследникам).Это правовключаетв себякакправо наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из статьи 35 (часть 2) Конституции РоссийскойФедерации, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим емуимуществом, что является основой свободы наследования.
Вместе с тем статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации не провозглашает абсолютнойсвободынаследования. Она,каки некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодателем, но тольков той мере, в какой это необходимо в целяхзащитыоснов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законныхинтересов другихлиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55,часть 3,Конституции РоссийскойФедерации),то есть при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер.
5. Нормычастей первой и второй статьи 560ГК РСФСР,неотменяя права наследования, допускают открытие наследствалишьпри прекращении колхозного двора,втом числепослесмерти последнегоегочлена. Специальный порядок открытия наследства в колхозномдворе,отличный от общих норм наследственного права, ставил субъективное правонаследования в зависимость от не имеющих отношения к индивиду условий (а именно -от прекращения существования колхозного двора в различных формах), характер которых делал субъективное право практически нереализуемым.
При этом право члена колхозного двора составить завещание на долюв имуществе двора формально сохранялось. Однако при наличиидругихчленов двора послесмертизавещателя наследство в колхозном дворе не открывалось, а завещание на долю имущества колхозного двораобъявлялось недействительным. Таким образом, условия, введенные законодателем, лишали наследодателей и наследников возможности осуществлять свободное волеизъявление по завещанию и принятию наследства либоотказуот него. Установление такого родаусловийискажало основноесодержаниеправа наследования.
Указанныеограничения, направленныенато, чтобынедопустить открытия наследства в имуществе колхозногодвора,не соотносимынис одной изцелей, перечисленных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, которые могли бы оправдать ограничения прав граждан федеральным законом.
Законодатель вправе учитыватьспецификуотношений, возникающихв области сельскохозяйственного производства, и вцеляхзащиты законных интересовегоучастников вводитьнаосновании федерального закона соразмерные ограниченияконституционногоправа наследования.Подобный характер имеет правило статьи 258 ГК РФ1994года, в соответствиискоторым земельныйучастоки средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе какого-либо его члена изхозяйстваразделу неподлежат.Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмернойего доле в общей собственности на это имущество.
Аналогичныйспособ защитыинтересов может использоваться по отношению к подсобным хозяйствам,занявшимместо существовавшихранее колхозныхдворов.Правила же статьи 560 ГК РСФСР ограничивают конституционные права наследодателей инаследниковне соответствующим Конституции Российской Федерации образом, не соразмерно указаннымвней целям и в силу этого противоречат Конституции Российской Федерации.
6. Согласно части второйстатьи87 Федеральногоконституционного закона"О Конституционном Суде Российской Федерации" признание нормативногоакта либоотдельныхего положенийнесоответствующими Конституции Российской Федерации является основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были предметом обращения. До их отмены положения этих нормативных актов не могут применятьсясудами, другими органами и должностными лицами.
Учитывая, что часть третья статьи 560 ГК РСФСР фактически воспроизводит правилаеечастей первойивторой, которыеявляются предметом рассмотрения по жалобе гражданина А.Б. Наумова, Конституционный Суд Российской Федерации вправе применить указанное положение Федерального конституционного закона "О КонституционномСудеРоссийской Федерации" в отношении нормы части третьей статьи 560 ГК РСФСР, хотя она не являлась предметом жалобы.
Постановление пленума ВС СССР от 30.03.90 N 5 (выписка)
При рассмотрении споров наследников умершего члена садоводческого товарищества по вопросу о том, кто из них имеет преимущественное право на членство в товариществе, судобязан выяснить,нетли предусмотренных уставом препятствий к их вступлению в члены садоводческоготоварищества, принимали ли они участие восвоенииземельного участка,строительстве дома и какова степень этого участия, пользовались ли они им ранее,имеют ли возможностьпользоватьсяземельным участкомсучетом их места жительства и исследовать другие заслуживающие внимания обстоятельства. По спорам о том, кто из наследников имеет преимущественное право на вступление в товарищество вместо умершего члена товарищества,надлежащим ответчикомявляются наследник,принятыйрешением общегособранияв товарищество, и садоводческое товарищество.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 31 января 1996 г. "Наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он пользовался при его жизни спорной квартирой"
Член ЖСК-72 Центрального района г. Тулы Ф.умерлав апреле1988 года. Сзаявлением опредоставленииосвободившейсяквартиры в доме кооператива обратились члены ЖСК З.,нуждающаясяв улучшениижилищных условий, и Д., полагая, что имеютпреимущественноеправо наполучение этой квартиры.
Решением общего собрания членов ЖСК в январе 1991 года квартира была предоставлена З. для отселения семьи сына - Ж.
Д. обратилась в суд с искомопризнании недействительнымрешения общего собраниячленовЖСК ипризнанииза нейправана получение упомянутой квартиры, ссылаясь нато,что проживалаединойсемьей с престарелой Ф. на протяжении 13 лет - до ее смерти,полностью содержала ее, осуществляла необходимую помощь, пай за квартиру Ф. завещала ей.
Решением Зареченского районного народного суда г. Тулы (оставленным безизмененияопределением судебнойколлегиипо гражданским делам Тульского областного суда) требования Д. удовлетворены.
Постановлениемпрезидиума Тульского областного суда протест прокурораобластиоб отменесудебных постановлений оставлен без удовлетворения.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам ВерховногоСуда РФ оставлен без удовлетворения протест заместителя Генерального прокурора РФ, в котором ставился вопрос об отмене судебных решений. 31 января1996г. аналогичныйпротестзаместителя Генерального прокурора РФ Президиум Верховного СудаРФ оставилбезудовлетворения, указав следующее.
Разрешая данный спор, суд полно проверил все егообстоятельстваи обоснованно пришел к выводу о том, что Д. в последние13лет жизниФ. проживала с ней одной семьей, взяла ее на свое иждивение, осуществляла за ней постоянный уход, в котором она нуждалась по состоянию здоровьяив силу престарелого возраста.
Всудебном заседаниидостоверноустановлено, чтоД.,проживая совместнос Ф.,ремонтировалаквартиру насвоисредства, пыталась обменять свою квартиру и ее, чтобы съехаться с ней в одну,но обменне состоялся ввиду отсутствия подходящего варианта.
Этот вывод суда подтвержден представленными в деле доказательствами, получившими оценку в решении, в том числе показаниями многихсвидетелей, среди которых была родная сестра умершей Ф. - Л.иР., проживавшаяна одной лестничной площадке с Ф.
Поэтому суд сделал правильный вывод о том, что Д. как наследницаФ. и как член еесемьи,пользовавшаясяквартирой прижизнипоследней, приобрелаправо пользованияспорнойквартирой вдомеЖСК иимеет преимущественное право на пользование этой жилой площадью после смерти Ф.
Является несостоятельной ссылка в протесте на то, чтосуднемог признать Д. членом семьи Ф., поскольку онаиФ. являлисьсоседямии пользователямидвух разныхквартирна однойлестничнойплощадке в кооперативном доме, имели самостоятельные источники средств существования, у Д. имеется своя семья.
Всем представленным доказательствам по делу судомданаправильная оценка согласно требованиям ст. 56 ГПК РСФСР. Суд правильно признал,что Д. и Ф. проживали вместе как члены одной семьи, исходя из всех конкретных обстоятельств дела.
Доводы протеста о том, что Д., унаследовав только пай на квартиру, а не саму квартиру, не имеет права как наследник на пользование квартирой, немоглиповлечь отмену судебных постановлений, поскольку суд удовлетворилеетребования поинымоснованиям: какнаследникаФ., пользовавшегося указанной квартирой при жизни наследодателя икакчлена ее семьи.
Данные выводы суда основаны на положениях действовавшегонавремя открытия наследства 26 апреля 1988 г. Примерного устава ЖСК и разъяснении постановления Пленума Верховного СудаСССР от3февраля 1988г."О применении судами законодательства при рассмотрении дел поспораммежду гражданами и жилищно-строительными кооперативами".
Ссылка в протесте на то, что Д. не нуждалась вулучшениижилищных условий, так как по имеющимся данным на 5июля1995 г.онапроживала вдвоемс мужемв трехкомнатной квартире площадью 46 кв. м, неосновательна, поскольку, как видно из дела, сыновья истицы В.и Ю.И членыих семейзабронировалижилое помещение в ее квартире в установленном порядке в связи свыездомна работуврайоны Крайнего Севера. Срок действия охранного свидетельства в отношенииВ. установлен до ноября 1995 г., в отношении Ю .- доиюня 1995г.,т.е.навремя рассмотрения спора в суде данные лица и члены их семей сохранили право на жилое помещение в спорной квартире.
Кроме того, данный доводпротестане имелзначенияпри условии установленных обстоятельств, свидетельствующих о том,что истицаимеет право на указанную квартиру по названным выше нормам закона.
С учетом всех конкретных обстоятельств данногодела судправильно разрешил возникший спор и оснований для отмены судебных постановленийне имеется.
Постановление президиума Московского городского суда"В случае смерти члена садоводческого товарищества преимущественное право на вступление в товарищество предоставляется одному из наследников умершего".
После смерти С. - члена садоводческого товарищества "Металлист" – ее сын обратился в суд с заявлением опризнании занимпреимущественного права на вступление в члены товарищества, ссылаясь нато,что решением общего собрания товарищества ему отказано в приеме, хотяон пользовался садовым участком при жизни матери и является ее наследником.
Красногвардейским районным народным судом Москвыв искеотказано. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городскогосудаэто решение оставила без изменения.
Президиум Московского городского суда удовлетворил протест заместителяПредседателяВерховного СудаРСФСРоб отмене судебных постановленийио направленииделана новоерассмотрение, указав следующее.
Отказ в иске народный суд мотивировал тем, что истецнепроизводил закладку сада; у тещи истца имеется дом на праве личной собственностив Рязанской области; кроме того, садовый участок переданинвалидупервой группы Ч., которому он необходим для поддержания состояния здоровья.
С этими выводами суда согласиться нельзя. Суд, разрешая спор, руководствовался Типовым уставомсадоводческого товарищества рабочих и служащих, утвержденным приказом Минкомхоза РСФСР и МинсельхозаРСФСР от18мая 1966г.по согласованиюсВЦСПС (с последующими изменениями).
Согласно примечанию к п.15 указанного Устава, в случае смертичлена садоводческого товарищества преимущественное право вступления в товарищество предоставлялось одному из наследников умершего членаэтого товарищества.
Как видно из дела, у С. имеются четыре наследника: двасынаидве дочери. Старший сын Ф. на вступлениевсадоводческое товариществоне претендует, о чем он заявил в суде. Дочери в суде показали, чтосчитают правильным принятие в члены товарищества М. Следовательно, на вступление в садоводческое товарищество выразил желание один М.
Суд установил, что истец с 1972 годапользуется садовымучастком, работает на нем, возвел постройки.
Утверждение народного суда,что искнеподлежит удовлетворению, поскольку товарищество предоставило участок инвалидупервойгруппы Ч., который нуждается в нем по состоянию здоровья, противоречит примечаниюк п.15 Типовогоустава,которое установило преимущественное право наследника умершего члена садоводческоготовариществана вступлениев товарищество. Ч. мог быть передан садовый участок лишь в том случае, если бывсе наследникиумершейС. отказалисьот вступления в члены садоводческого товарищества либоонине моглибытьпринятыми вэто товарищество на законных основаниях.
То обстоятельство, что у тещи М. имеется дом в Рязанской области (на что ссылалсянародныйсуд), согласноп.10 упомянутогоУстава,не является основанием для отказа ему в приеме в члены товарищества.
Постановление президиума Московского областного суда "В соответствии со ст. 547 ГК наследство может быть принято после истечения шестимесячного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство".
Мусатова, Иванова и другие обратились в суд с иском к своейсестре Хорошиловой о признании частично недействительным свидетельствао праве на наследство, выданного ей на дом их матери, умершей24 сентября1970 г., и о признании за каждым из них права на 1/8 долю дома. Они указывали, что мать завещала дом всем своим детям, но Хорошилова оформила егона себя. Рузский районный народный суд Московской области в исках отказал. Заместитель Председателя Верховного Суда РСФСР впротестепоставил вопрос об отмене решения в части отказа в иске Мусатовой.Президиум Московского областного суда протест удовлетворил,исходя из следующего. Отказывая в иске, суд посчитал, что в 1970 году никто из наследников по завещанию не принял наследство в установленном порядке: в нотариальную контору не обращался, во владение наследственным имуществомне вступил. Ответчица получила свидетельство о праве на наследство в 1973 году, о чем истцам было известно, однако с этого времениони претензийнадомне предъявляли, т.е. без уважительных причин пропустилисрок дляпринятия наследства и срок исковой давности. Вместе с тем суд признал, что Мусатова пользовалась частью дома ив 1983 году с согласия ответчицы произвела ремонт. Однако эти действия, по мнению суда, не дают оснований признать заней правособственностина дом, так как совершены после истечения шестимесячного срока дляпринятия наследства.
При этом суд не учел правило, установленное ст. 547 ГК, покоторому наследство может быть принято после истеченияуказанногошестимесячного
срока и без обращения в суд при условии согласия на этовсехостальных наследников, принявших наследство.
Каквытекает изматериалов дела, все действия Хорошиловой свидетельствуюто еесогласиина принятие наследства Мусатовой. Установлено, чтов 1983годуона договориласьвместес ответчицей отремонтировать дом.
В надзорной жалобе Мусатова утверждала, что после ремонтадомбыл поделен на две части, сделаны разные выходы, поставлена перегородка, т.е. по договоренности дом разделен между ней и ответчицей.Сэтого времени она стала пользоваться своей частью дома, несла расходы по его содержанию каксобственник.К жалобе приложены квитанции о платежах по государственному окладному иобязательному страхованиюдомаза 1983, 1986-1990 гг., страховые свидетельства, оформленные наимя Хорошиловой. Однако, как утверждает Мусатова,платежиэти вносилисьеюот имени сестры, ответчицы по делу.
Эти объяснения нуждаются в проверке в судебном заседаниисучетом правила, установленного ст. 547 ГК. Поэтому решение в части отказа в иске Мусатовой подлежитотменес направлением дела в этой части на новое судебное рассмотрение.
Постановление президиума Ставропольского краевого суда "Вопрос о принятии наследства рассматривается в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства".
К. обратилась в суд с иском к Ш. о признании права собственностина 7/16 дома,ссылаясьна то,что1/4 домапринадлежитей поправу наследования послесмерти материв1939 году,а3/16 -поправу наследования после смерти отца в 1987 году.
Решением Новоалександровского районного народного суда Ставропольского края (оставленным безизменениясудебной коллегиейпо гражданским делам Ставропольского краевого суда) признанозаК. право собственности на 1/4 строения.
Президиум Ставропольскогокраевого суда удовлетворил протест заместителяПредседателяВерховного СудаРСФСРоб отмене судебных постановлений и направленииделана новоерассмотрениепо следующим основаниям.
Суд признал необоснованным требование о признании принадлежностиК. поправу наследования1/4дома после смерти матери, поскольку доказательств о принятии наследства истицей не представлено.
Выводы судебных инстанций в этой части необоснованны.
Как видно из материалов дела и объяснений сторон, дом принадлежалв равных долях матери истицы П. и ее брату А. В 1939 году П. умерла. В 1940 году Б. - муж П. выкупилполовинудома уА.Оставшись вдвухлетнем возрасте после смерти матери, К. проживала с отцом Б.вдоме до1960 году, после чего выехала из него в связи с направлением наработупосле окончания вуза. По объяснениям истицы, при жизни отецпризнавалзаней право на часть дома в порядке наследования после смерти матери, после его смерти Ш. стала оспаривать это право.
Народным судом не дана оценка этим доводам истицы, втовремя как они имели значение для правильного разрешения дела. В соответствии с ч. 1 ст. 429 ГК РСФСР (в редакции 1922 года), еслиприсутствующийна месте открытия наследства наследник в течениетрех месяцевсодня открытия наследства не заявитнадлежащемунотариальному органуоботказе от наследства, он считается принявшим наследство. С учетом этого ипринимая во внимание объяснение истицы о том, что ни отец, нионапо достижении совершеннолетия не обращались с таким заявлением в нотариальнуюконтору, суду следовало дать оценку доводам истицы о принятии ею наследствапосле смерти матери и правильности указания в свидетельстве о наследовании, о ее наследственной доле в виде 1/4 части.
Необоснованно не обращено внимания судом и на доводы ответчицы Ш.О том, что она с 1945 года поселиласьвспорном доме,проживалаединой семьей с Б. - отцом истицы до 1959 году, после чего онизарегистрировали брак,от которогоимеетсядвое несовершеннолетнихдетей(последние отказались в пользу Ш. от своих долей). Как указала ответчица,завремя совместной жизни с Б. производились вложения трудом и средствамивдом: он был капитальноотремонтирован,благоустроен, возведеныпристройки, выстроены четыре хозяйственныхстроения,что привелоксущественному увеличению стоимости строения.
Доводы ответчицы и приводимые вподтверждение ихдокументытакже оставлены судом без проверки и оценки, в то время как они имелиправовое значение, поскольку в силу ч. 3 ст. 22 КоБС РСФСРимущество каждогоиз супругов может быть признано ихобщейсовместной собственностью,если будет установлено, что в течение брака произведены вложения,значительно увеличившие стоимость этогоимущества (капитальныйремонт,достройка, переоборудование и т.п.). В этой связи следовало разъяснить ответчицеШ. право на предъявление встречного требования о признании спорного строения общим имуществом, истребовать сведения о размере вложений вдом идать оценку доводам ответчицы о том, чтополовинадомапринадлежитейкак пережившему супругу, в связи с чем подлежит исключению из наследственного имущества. Этого также не было сделано.
2.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Коллизии законодательства в области наследования.
Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании.
Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т.д.
Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательством государств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельным вопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношении форм завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы наследованиярегулируются также в двухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.
Перечень стран, с которыми РоссийскаяФедерацияимеет двусторонниедоговорыо взаимной правовой помощи.
____________________________________________________________________
N Страна Дата подписания Дата вступления
договора в силу
____________________________________________________________________
1.Азербайджан 22 декабря 1992 г. не вступил в силу
2.Алжир 23 февраля 1982 г. 29 марта 1984 г.
3.Болгария 19 февраля 1975 г. 19 января 1976 г.
4.Венгрия 15 июля 1958 г. 4 января 1959 г.
19 октября 1971 г. 23 июня 1972 г.
5.Вьетнам 10 декабря 1981 г. 11 октября 1982 г.
6.Греция 21 мая 1981 г. 1 сентября 1982 г.
7.Ирак 22 июня 1973 г. 22 апреля 1974 г.
8.Италия 25 января 1979 г. 8 августа 1986 г.
9.Кипр 19 января 1984 г. 27 марта 1987 г.
10. Китай 19 июня 1992 г. 14 ноября 1993 г.
11. КНДР 16 декабря 1957 г. 5 марта 1958 г.
12. Куба 28 ноября 1984 г. 7 августа 1986 г.
13. Кыргызстан 14 сентября 1992 г. 23 февраля 1994 г.
14. Латвия 3 февраля 1993 г. не вступил в силу
15. Литва 21 июля 1992 г. не вступил в силу
16. Молдова 25 февраля 1993 г. не вступил в силу
17. Монголия 23 сентября 1988 г. 12 ноября 1990 г.
18. Йеменская 6 декабря 1985 г. 24 октября 1986 г.
Республика
19. Польша 28 декабря 1957 г. 8 июня 1958 г.
23 января 1980 г. 15 ноября 1980 г.
20. Румыния 3 апреля 1958 г. 19 сентября 1958 г.
21. Тунис 26 июня 1984 г. 13 июня 1986 г.
22. Финляндия 11 августа 1978 г. 9 августа 1980 г.
23. Чехословакия 12 августа 1982 г. 4 июня 1983 г.
24. Эстония 26 января 1993 г. не вступил в силу
25. Союзная 24 февраля 1962 г. 26 мая 1963 г.
Республика
Югославия
Кроме того, 22 января 1993 годаАрменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией,Таджикистаном,Узбекистаном, Украиной была подписана Конвенция о правовойпомощииправовыхотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. К настоящемувремени указанную Конвенцию ратифицировалиБеларусь,Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан. Данная Конвенция вступила в силу 24 марта 1994 года.
Двусторонними договорами о правовой помощи и Конвенцией от 22 января 1993 года предусмотрено, что документы, которые натерритории однойиз Договаривающихся Сторон изготовлены илизасвидетельствованыучреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции ипо установленной формеи скрепленыофициальнойпечатью, нетребуютна территории другойДоговаривающейсяСтороны какого-либоудостоверения. Однако положениями двусторонних договоров с рядом стран (Греция,Италия, Финляндия) предусматривается, что без легализации принимаютсядокументы, передаваемые Договаривающимися Сторонами исключительно в рамкахправовой помощи.
Российская Федерация также являетсяучастницейГаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Помимо России странами-участницами даннойКонвенции являются по состоянию на 01 ноября 1994 года:
Австрия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамскиеострова, Беларусь,Белиз, Бельгия, Босния Герцеговина, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Великобритания, Венгрия, Греция,Израиль, Испания,Италия, Кипр,Лесото, Лихтенштейн,Люксембург,Маврикий, Македония,Малави, Мальта, Маршалловы острова,Нидерланды,Норвегия, Панама,Португалия, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Кристофер и Невис,Словения,США, Суринам, Тонга,Турция,Фиджи, Финляндия,Франция,ФРГ, Хорватия, Швейцария, Япония.
Гаагская конвенция,отменяющаядля стран-участниц требование дипломатической иликонсульскойлегализации официальных документов, вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года.
В соответствии с Гаагской конвенцией на ряде официальных документов, исходящих отучрежденийи организацийстран - участниц, должен проставляться специальный штамп, так называемый апостиль, удостоверяющий "подлинность подписи, качество, вкотором выступалолицо,подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скрепленэтот документ" (Статья 5 Гаагской конвенции). Апостиль проставляется учреждением иностранного государства.
По смыслу Гаагской конвенции под официальными документами понимаются, в частности, документы, исходящие от нотариуса, административных и судебных органов, свидетельстваорегистрации актов гражданского состояния,иныедокументы, исходящие от органа или должностноголица,подчиняющихся юрисдикциигосударства- участника Конвенции.
Гаагская конвенция не распространяется на документы дипломатических или консульских учреждений, на документы, прямо относящиеся ктаможенным и коммерческим операциям.
Российская Федерация не является стороной нив одномдвустороннем или многостороннемсоглашениио принудительномисполнениирешений в области административного права.
Правовое управление ГТКРоссиив настоящеевремяготовит более подробную информацию по затронутому вопросу.
Наследственные права иностранцев в РФ.
В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; им предоставляется в области наследования национальный режим независимо от того, проживает они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования, наше право не ставит условия о взаимности.
Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам – иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории соответствующей страны.
Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границу беспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующего иностранного государства.
В соответствии со ст. 567 ГК РСФСР отношения по наследованию определяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Таким образом, в области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательством будут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются к наследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросов наследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.
Право на наследование строений, находящихся в РФ, всегда определяется по российскому закону (ст. 567 ГК).
В отношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что “способность лица к составлению и отмене завещания и акта его отмены определяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям закона места составления акта или требованиям советского закона”. Таким образом, при определении формы завещания принцип места жительства является основным, остальные принципы – дополнительными, а в отношении способности составления завещания за основу принят только один принцип – принцип места жительства.
Большое практическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какой страны входит производство по делам о наследовании. Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества – учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится. В отдельных договорах содержатсянекоторые особые правила о распределении указанной компетенции.
Наследственные права Российских граждан за границей.
В большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в отношении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношении движимого имущества – закон гражданства наследодателя (или закон места жительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер на территории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило, передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используются разные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимого имущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другими государствами.
Российские граждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследование открылось за рубежом. Права наследования, возникающие на основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются в РФ.
Важную роль в охране наследственных прав наших граждан за рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ[22]. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Право консула представлять граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления своего дела какому либо лицу, предусмотрено ст. 29 Консульского устава СССР.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Изучая юридическую литературу, юридическую научную литературу, нормативные акты и многое другое, хотелось бы отметить то разнообразие мнений, суждений и предложений буквально по каждому вопросу наследственного права. Тем не менее, хотелось бы выделить тех авторов, мнение которых ближе и понятнее мне. На мой взгляд, это Эйдинова Э.Б., Барщевский М.Ю., Рясенцев В.А., Никитюк П.С., Рубанов А.А. и другие авторы.
Сразу хотелось бы отметить несколько проблем, с которыми я столкнулся в данной работе. И так.
При всей очевидной важности рассматриваемого института наследственного права ни законодательство, ни ученые – цивилисты не выработали четкого перечня предметов обычной домашней обстановки и обихода или хотя бы критериев, по которым ту или иную вещь следовало бы относить к предметам роскоши (наследуемым в обычном порядке) или же к предметам обычной обстановки. Таким критерием должно быть потребительское назначение вещи. Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных потребностей как наследодателя, так и совместно с ним проживающих наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества. Представляется, что этот критерий является единственно допустимым. Нельзя согласиться с позицией тех авторов, которые считают важнейшим критерием (или хотя бы вообще придают какое – либо значение) стоимость вещи. В литературе по наследственному праву встречаются высказывания, согласно которым не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода мебель из особо ценных пород древесины (например, карельской березы), картины и другие произведения искусства[23], дорогие ковры, уникальные вещи[24]. Руководствуясь критерием потребительского назначения предметов домашней обстановки и обихода, следует признать то, что роскошью не является то, что есть у очень многих. Весьма спорным остается утверждение, что картины и другие предметы искусства всегда относятся к категории особо ценных вещей и не наследуются в порядке, предусмотренном для предметов домашней обстановки и обихода. Действительно, картины кисти известных мастеров, иные авторские произведения искусства следует считать имуществом, не относящимся к “обычному”. Однако большое количество квартир украшено различного рода произведениями искусства: чеканка, гравюры, литографии, ковры ручной работы, художественные изделия народных промыслов и т.д. Эти вещи нельзя однозначно причислять к предметам роскоши. Не менее важен вопрос о порядке наследования домашних библиотек.
Не все юристы одобряют существующий особый правовой режим вкладов. Действительно, чем можнообъяснить, например, что обязательная доля выделяется из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а из “завещанных” вкладов нет? Или еще: представим себе ситуацию, когда гражданин, взяв в долг у приятеля деньги на приобретение автомобиля, внес их на свой вклад, ранее “завещанный” кому-то, и неожиданно скончался. Никакого наследственного имущества после смерти не оказалось. Только этот вклад. Казалось бы очевидным, по крайней мере с позиции здравого смысла, что приятель умершего, давший в долг деньги, имеет право их получить за счет этого вклада. Но нет! Действующий особый правовой режим вкладов, в отношении которых имеется завещательное распоряжение вкладчика, лишает его такой возможности.
Очень спорный и на мой взгляд непродуманный вопрос, который имеет место при наследовании по закону, когда наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Почему несовершеннолетний ребенок или же иное лицо, относящееся к категории необходимых наследников, ничего не получает по наследству, если наследственная масса состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник, проживающий в отличие от данного лица совместно с наследодателем!? На этот вопрос трудно дать ответ. А ведь именно такое положение, основанное на правилах ст. 533 ГК РСФСР, и приводит к указанной коллизии при наследовании.
На сегодняшний день в наследственном праве накопилось много проблем. Эти проблемы чаще всего связаны с тем, что за последнее десятилетие возникло много новых объектов права собственности. Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности.
Хотелось бы отметить и то, что работа над Гражданским кодексом России (часть III) близится к завершению. Наследственному праву отдан раздел IV.
Новый ГК должен обеспечить действенность конституционного положения о том, что “право наследования гарантируется”. В проекте ГК это положение Конституции РФ (ст. 35) получает развитие в подробных правилах о наследовании по завещанию (гл. 64), среди которых главное место занимают нормы о свободе завещания (ст. 1164, 1165, 1167, 1168, 1176 и др.). По существу единственным ограничением этой свободы является существующее и иные правило о том, что завещанием нельзя лишить наследства несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, известное как правило об “обязательной доле”в наследстве (ст. 1193). Однако размер обязательной доли, на которую имеют право эти наследники, в проекте предлагаются несколько уменьшить. С другой стороны, в проекте предусматривается распространение правила об обязательной доле и на денежные средства, находящиеся во вкладах и на счетах граждан в банках (п. 3 ст. 1174).
В качестве разновидности нотариальных завещаний в проекте предусматривается возможность передачи нотариусу завещания в закрытом конверте, который нотариус, не знакомясь с его содержанием, опечатывает и вскрывает только после смерти завещателя (ст. 1172).
Наследованию по закону в проекте ГК посвящена глава 65. Главным нововведением, предлагаемым в этой главе, является резкое, почти беспредельное увеличение числа очередей наследников по закону. К наследникам существующих двух очередей (дети, супруг, родители, братья и сестры, дед и бабка умершего), разделенных в проекте на три очереди (ст. 1185 – 1187), предлагается добавить еще пять очередей родственников наследодателя (ст. 1188, 1189). Практически это исключает превращение наследственного имущества в выморочное (ст. 1195).
Также в проекте предусмотрено то, что по возможности исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций. Там, где нормы кодекса нуждаются в определенной конкретизации, это должно быть сделано актами Правительства России.
Надо полагать, что существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. Хотя подавляющее большинство наших граждан не стало за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность – прежде всего приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).
Хотелось бы в конце пожелать, чтобы наш институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Научная литература:
1. Акатов А.А. “Социальная справедливость и право наследования”,
Саратов, 1988 г.
2. Евдокимова Т. “Споры связанные с принятием наследства”,
Журнал “Советская Юстиция” № 10, 1985 г.
3. Гурова Е., Барщевский М.Ю. “Завещательный отказ”,
Журнал “Советская юстиция” № 8, 1980 г.
4. “Институты собственности и проблемы наследства”,
Журнал “Государство и право” № 1, 1992 г.
5. Рубанов А.А. “Наследство в международном частном праве”,
Москва, 1996 г.
6. “Выдача свидетельства о праве собственности на наследство”,
Журнал “Советская юстиция”, № 8, 1980 г.
7. Пронина М.Г. “Право наследования”, Минск, 1989 г.
8. Эйдинова Э.Б. “Наследование по закону и завещанию”,
Москва, 1985 г.
9. “Право преемства по советскому Гражданскому праву”,
Ленинград, 1962 г.
10.Богуславский М.М. “Международное частное право”,
Москва, 1997 г.
11.Барщевский М.Ю. “Наследственное право”, Москва, 1996 г.
12.Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. “Наследственное имущество”,
“Соц. Законность”, 1972 г., № 2.
13.Рясенцев В.А. “Наследование по закону и по завещанию в СССР”,
Москва, 1972 г.
14.Чепига Т.Д. “К вопросу о праве завещать” Вестник МГУ,
Серия Х “Право”, 1965 г.,№ 2.
15.Никитюк П.С. “Наследственное право и наследственный процесс”,
Кишинев, 1973 г.
16.Немков А.М. “Очерки истории наследственного права”,
Воронеж, 1979 г.
Нормативные акты:
1.
2. Гражданский кодекс 1964 года.
3. Основы законодательства о Нотариате. 1993 год.
4. Основы гражданского законодательства. 1991 год.
5. Гражданский кодекс 1994 –1996 г. Часть I,II.
Материалы юридической практики:
1.
2. Постановление Президиума ВС РФ от 31.01.96.
3. Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.91. № 2.
4. Постановление Пленума ВС СССР от 30.03.90. № 5.
5. Постановление Пленума ВС СССР от 21.06.85. № 9.
6. Определение СК ВС РСФСР от 20.04.91.
7. Определение СК ВС РСФСР от 15.10.91.
8. Определение СК ВС РСФСР от 16.03.89.
9. Определение СК ВС РСФСР от 20.04.89.
10.Определение СК ВС РСФСР от 15.01.86.
11.Определение СК ВС РФ от 01.07.93.
[1] Немков А.М. Очерки истории наследственного права. 1979, с. 24-40.
[2]Ст. 35 Конституции РФ
[3]Ст. 19 Конституции РФ
[4] Постановление Совета Министров РСФСР от 07.04.77 г. № 204
[5] Разъяснения Министерств Юстиции и Социальной защиты России.
[6] Советская Юстиция, 1970 г., № 18.
[7] Советская Юстиция, 1974 г., № 2, с. 31.
[8] Ст. 51 Семейный Кодекс РФ
[9] ч.3 ст. 532 ГК РСФСР
[10] Постановление Пленума ВС СССР от 01.07.66 г.
[11] Ст. 552 ГК РСФСР
[12] Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973, с. 114.
[13] Согласно Ст. 21 ГК РФ.
[14] Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать. Вестник МГУ, Серия Х, "Право", 1965, № 2, с. 51.
[15] П. 2 ст. 37 ГК РФ, Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс, с. 121.
[16] Барщевский М.Ю. Наследственное право. Москва, 1996 г. С.66.
[17] Ст. 539 ГКРСФСР.
[18] Ст. 541 ГКРСФСР.
[19] Ст. 545 ГК РСФСР.
[20] Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г.
[21] Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г.
[22] ст. 52Консульского устава СССР.
[23] Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР., Москва, 1972 г. с. 19.
[24] Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Наследственное имущество. Соц. Законность, 1972 г., № 2, с. 44.